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        以立法質(zhì)量支撐法律體系|法律體系

        發(fā)布時間:2020-03-17 來源: 歷史回眸 點擊:

          中國迄今尚未把立法視為政治科學(xué),而主要是當(dāng)作領(lǐng)導(dǎo)布置的工作來看待。      過去的2008年全國人大常委會通過或者修正了一批重要法律,以及審議了一批法律草案。涉及民眾勞動、社會保障、食品安全等各個方面。執(zhí)政黨十七大指出中國特色社會主義法律體系已基本形成,但要將其完善。其強(qiáng)調(diào)的“完善”,核心就是“立法質(zhì)量”。全國人大委員長吳邦國曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)說:“立法質(zhì)量是法律體系建設(shè)的生命線,立法質(zhì)量的高低,直接關(guān)系到法律實施的效果。”
          而對于立法質(zhì)量影響法律體系的完善及法律實施效果等深層問題,北京大學(xué)立法學(xué)研究中心主任、法學(xué)理論專業(yè)博士生導(dǎo)師周旺生教授認(rèn)為:“迄今人們談?wù)撝袊ㄖy行的根源,所注目的主要是法的實施問題,認(rèn)為有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、違法不究是法之難行的癥結(jié)所在。實際上,前提性的癥結(jié)在于立法質(zhì)量不良!
          
          良法理念
          
          法治和人治、民主和專制的根本區(qū)別,不在于有沒有法和要不要法,而在于有什么法和要法做什么。在人治和專制環(huán)境下,通常也有法,許多時候也能依法辦事。中國歷史上差不多每一個大的王朝都有體系龐大的法典,立法文化傳統(tǒng)綿延不絕,并且涌現(xiàn)了不少像秦始皇、朱元璋那樣的高度重視法律作用,力求完備法律和嚴(yán)格依法辦事的專制帝王。今天建設(shè)法治國家一定要有良法理念,而不能僅僅提出要有法和用好法,否則我們的法治就同舊法治難分界限。
          “我們所制定的法律,是來維護(hù)社會公平正義的。因此,判斷一個法律質(zhì)量高低的標(biāo)準(zhǔn),首先是看它能否實現(xiàn)和維護(hù)社會公平正義的目標(biāo)!敝袊鐣茖W(xué)院法學(xué)所憲法學(xué)博士后游勸榮如此認(rèn)為。
          而周旺生教授的解讀是,“十一屆三中全會提出‘有法可依、有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究’的方針,在當(dāng)時是難能可貴的,其歷史功績是巨大的。但今天以其指導(dǎo)現(xiàn)代法治國家建設(shè)就顯然不敷需要。因為這十六字方針只有兩個要素:一要有法,二要用好法,而沒有良法的理念。遺憾的是,這十六字方針至今還被許多不能與時俱進(jìn)的人們認(rèn)作指導(dǎo)方針!
          事實上,立法者通常不至于處心積慮制定壞法以剝奪人民權(quán)利和阻礙社會進(jìn)步,因而惡法在中國也輕易不能得見。既不是良法也不是惡法,那是什么法呢?“在現(xiàn)今中國,實際的情形是:法律、法規(guī)、規(guī)章主要出自不大懂得甚至全然不懂立法技術(shù)的人員之手,質(zhì)量低下,大多數(shù)法是富有特色的笨法或劣法,是法中的殘次品,因而難以有效實行!弊鳛閲鴥(nèi)著名的立法學(xué)和法理學(xué)專家,周旺生直言不諱。
          這些笨法或劣法突出的問題是:許多法的規(guī)定政策性色彩過濃,缺乏操作性,或是混同了法和道德的界限,無法有效實行:許多法的規(guī)定不嚴(yán)謹(jǐn)、有漏洞、不合法理,或是不合國情、地情、民情,不切實際,難以貫徹實施;大量法的規(guī)定不完整,只有行為模式,沒有后果模式,或是缺少配套規(guī)定;大量法的規(guī)定嚴(yán)重滯后,有的規(guī)定不適當(dāng)?shù)爻埃罢咄璧K社會發(fā)展,后者往往失卻必要的社會基礎(chǔ);有些法的規(guī)定所立所禁不能恰到好處,或是寬嚴(yán)失度,或是過簡過繁,在實施中往往引出不利結(jié)果。 文章內(nèi)容:
          
          周旺生說,實例不勝枚舉。比如,婦女權(quán)益保障法關(guān)于“國家鼓勵婦女自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的規(guī)定,就是一個例證。這一規(guī)定要求太高,混淆了道德和法律的界限。道德和法律的根本界限在于,道德要求人們做好人,法律要求人們不做壞人!八淖浴憋@然是道德要求。婦女權(quán)益保障法是保護(hù)婦女權(quán)益的,但這一規(guī)定卻對婦女提出如此高規(guī)格的要求,顯然違背了制定該法的初衷。并且這一規(guī)定就沒有后果模式,無法追究法律責(zé)任,因此無法實現(xiàn)。
          
          部門立法的“自我授權(quán)”
          
          據(jù)悉,我國90%以上的地方性法規(guī)草案都是由立法機(jī)關(guān)委托政府部門起草,弊端顯而易見。與法律有利害關(guān)系的部門提供法規(guī)草案,近水樓臺,容易偏重于考慮管理方便和獲取利益,大量地在草案中塞進(jìn)本部門的“私貨”,進(jìn)行自我授權(quán),實現(xiàn)立法尋租。
          這些法律草案,即使在審議階段經(jīng)過一定博弈,也難以完全體現(xiàn)多方利益的平衡,況且草案審議時間短,表決倉促,解“部門利益”之毒甚是艱難?梢哉f,正是“部門立法”的存在,“立法回避”的缺失,加之立法審議、表達(dá)的博弈不充分致使“政府權(quán)力部門化”、“部門權(quán)力利益化”、“部門利益法制化”泛濫。比如說,《反壟斷法》這樣一部對于健全市場秩序極端重要的經(jīng)濟(jì)管制立法,在起草階段基本上由行政部門主導(dǎo),是否合理?
          問題不言而喻,通常負(fù)責(zé)起草法律法規(guī)的部門,也就是未來依據(jù)此法對某一行業(yè)進(jìn)行主管或監(jiān)管的部門,因而在立法過程中,起草者很自然地傾向于擴(kuò)張自己的主管或監(jiān)管權(quán)力,給自己留出較大的自由裁量空間;被監(jiān)管企業(yè)的權(quán)利和利益則往往不能得到較為充分的考慮。于是,在監(jiān)管的權(quán)力―責(zé)任與企業(yè)的權(quán)利―義務(wù)之間,往往出現(xiàn)不對稱的局面:監(jiān)管部門權(quán)力很大,而責(zé)任很小;企業(yè)則是義務(wù)多多,而權(quán)利很少。
          其實立法的過程就是利益博弈的過程,不同利益群體通過博弈、妥協(xié)、讓步,最終找到一個兼顧各方利益的平衡點。不容忽視的是,這種博弈應(yīng)體現(xiàn)在立法的每一個環(huán)節(jié),如此方能顯現(xiàn)法律公平公正的精髓。然而,這種既當(dāng)運動員又當(dāng)裁判員還當(dāng)規(guī)則制定者的立法行為,顯然不能體現(xiàn)立法程序公平、實體公正,而所謂的公眾參與立法,就僅僅停留于表層,即部門先起草相關(guān)法案,而后公眾才能“指手畫腳”,這就使得公眾在至關(guān)重要的法案起草環(huán)節(jié)缺少話語權(quán),影響了立法質(zhì)量。
          “特別是在立法的最后階段,群眾很少有機(jī)會發(fā)言,但是政府部門可以做到在提交表決前的最后一分鐘都有發(fā)言權(quán)!比珖舜蠓晌瘑T會副主任委員李重庵認(rèn)為,“作為一名常委委員,能夠做到抵制不必要的部門利益法制化,保障公民的基本權(quán)利不被過多的公權(quán)力所侵占,這個任務(wù)也是比較重的。”
          
          對策
          
          如何提高立法質(zhì)量,涉及國家的立法機(jī)制,涉及國家、地方立法部門的立法意識和組織方式,也涉及現(xiàn)代立法的技術(shù)能力。
          首要的,應(yīng)敞開公眾參與立法的大門。黨的十七大報告提出,“制定與群眾利益密切相關(guān)的法律法規(guī)和公共政策原則上要公開聽取意見!钡谕ǔG闆r下,只有當(dāng)代議機(jī)關(guān)認(rèn)為需要公民參與立法時,公民才能通過這道不定期打開的民主立法之門。對此,十屆、十一屆兩屆全國人大常委委員方新就有心得,他說:“要想提高立法質(zhì)量,必須多聽聽利益相關(guān)方的意見和利益無關(guān)方的意見。在立法的過程中,多向人民請教,總能得到很好的指點。”
          其次,要提高人們對法律的認(rèn)知度。立法質(zhì)量與人們對法律的認(rèn)知有關(guān),有些法律由于人們的了解或關(guān)心程度不夠,至于法律的適用及立法的質(zhì)量如何人們并不關(guān)心,因此這些法律的質(zhì)量無人在意。以往制定的法律法規(guī)中,有的出臺很長一段時間人們并不關(guān)心,等到用到時才發(fā)現(xiàn)與實際需要相差甚遠(yuǎn)。
          有一種現(xiàn)象叫做“法律效力的倒置”:憲法的效力本來是最高的,但是憲法的效力在一般人看來不如基本法,基本法的效力似乎就不如一般法,而一般法又不如行政法規(guī)或者地方性法規(guī),法規(guī)好像又不如某種文件,而某種文件又不如領(lǐng)導(dǎo)的直接批示,批示又不如領(lǐng)導(dǎo)直接交辦,這些問題被稱之為效力的倒置。這也影響了法律的威信。
          其三,立法質(zhì)量需要專業(yè)團(tuán)隊的保障。然而人大及其常委會的會期短,全國人大及其常委會的人員又多,與會代表或委員難以充分發(fā)表意見!傲⒎ㄙ|(zhì)量問題,說到底是立法者的質(zhì)量問題。我們應(yīng)該提高立法人員的職業(yè)化和專業(yè)化的水準(zhǔn)。”周旺生教授道出問題的要害。
          他同時指出,中國迄今尚未把立法視為政治科學(xué),而主要是當(dāng)作完成領(lǐng)導(dǎo)或上級布置的工作來看待。工作自然是任何人都可以通過邊干邊學(xué)來從事的。這樣的立法,自然影響質(zhì)量。
          其四,要執(zhí)行審次制度,對于法律關(guān)系復(fù)雜、分歧意見較大的法律草案,采取積極慎重的態(tài)度,需要調(diào)研的深入調(diào)研,需要協(xié)商的耐心協(xié)商,需要論證的充分論證,在各方面基本取得共識的基礎(chǔ)上再提請表決。
          目前,全國人大常委會對法律案進(jìn)行審議采取了三審制,但是有些法律法規(guī)(特別是地方性的法律法規(guī))還需要四審和五審,才能適應(yīng)需要和切合實際。比如,物權(quán)法草案七次審議就創(chuàng)造了全國人大立法史上單部法律草案審議次數(shù)之最。
          其五,建立部門回避制度。這方面,重慶市嘗試建立政府立法回避制度,根據(jù)該制度,在立法起草環(huán)節(jié),如主管部門有直接明顯利益關(guān)系的,原則上應(yīng)該回避;專業(yè)性極強(qiáng)、需要借助專家智慧的,原則上相關(guān)部門可以回避;綜合性跨部門的立法項目,部門間難以達(dá)成共識的,原則上部門予以回避;此外,在評審、審查環(huán)節(jié),相關(guān)人員如與立法項目有直接利害關(guān)系,也應(yīng)主動回避或強(qiáng)制回避。

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