龍衛(wèi)球:法律實在性討論----兼為概念法學辯護
發(fā)布時間:2020-06-07 來源: 歷史回眸 點擊:
一、問題的提出:從對法律實在論的挑戰(zhàn)說起
在一般人的觀念中,似乎現(xiàn)實事物才是具有實在性的,凡是觀念的事物都是非實在的。但是,以概念法學和法律實證主義為中心的法學傳統(tǒng)卻相信法律也具有實在性。2 法律具有實在性的說法,意味著法律像現(xiàn)實事物那樣具有定在形式,可以被把握,并具有實際作用。在概念法學和法律實證主義者的眼中,法律可以用概念或規(guī)則來確定地表達,而且這些概念或規(guī)則可以確定地對現(xiàn)實世界發(fā)生作用。法律的這種實際作用,是指法律對人們的生活發(fā)生固定的(確定的和穩(wěn)定的)規(guī)范效應或效力。3 許多國家通過憲法上的“法官服從憲法和法律”條款宣示了法律實在論,因為該條款不僅是宣示了司法獨立,同時也宣示了對法律實在功能的維護。4 德國當代法學家拉倫茨認為,無論怎樣重視司法實踐理性,法規(guī)范的實在性不可廢棄,維護法律具有實在性或法律穩(wěn)定的規(guī)范作用的理由在于,僅僅付諸法官個人的法感斷案,不能帶來可靠的公正,法官只有采取循序漸進的方式,才更可能達到以實現(xiàn)普遍性或平等原則為前提的公正。所以,堅持法律實在論意義深遠,意味著法治國信念的確立---人們信奉立法具有價值,并因此遵守法律。5 也就是說,法治國信念與法律實在論一脈相乘,其觀念基礎,堅實地扎根在法律實在性的觀念之中。法律具有實在性意味著:法律是可以預設的(立法是有意義的),人們的生活是可以預先進行制度安排的,人際沖突的穩(wěn)定解決是可以期望的。
在十九世紀和二十世紀的一些法學者那里,法律實在論傳統(tǒng)受到了懷疑。這種懷疑大體表現(xiàn)在可能性和可行性兩個方面!翱赡苄浴睉岩,主要表現(xiàn)為懷疑法律概念是否真的可具有實在功能。至于“可行性”懷疑,則主要表現(xiàn)為這樣的質(zhì)問:如果說法律是實在的,而法律又離不開概念的規(guī)范表達,這不是等于叫人類將他們的生活受制于一個概念世界嗎?世界是具體的世界,生動活潑且豐富多彩,而概念王國作為思維的抽象產(chǎn)物,無論如何豐富,和具體世界相比,永遠是貧窮的王國,人們怎么甘愿生活在這個貧窮的世界,而舍棄就在我們思維邊緣的具體世界呢?他們在感情上不滿足傳統(tǒng)法學關于法律是實在的由此導致法律世界終結(jié)為概念體系的說法,期望在法律世界展開具體豐富的人和無限豐富的生活。
迄今為止,已經(jīng)發(fā)生了種種為不甘于生活于概念世界而進行的法學掙扎和斗爭。在十九世紀德國,從概念法學轉(zhuǎn)向的耶林,開創(chuàng)了著名的利益法學,率先喊出打倒“法學的概念天國”的口號,他呼吁法學“面對實際”,深入具體的腹地,領略它的無限風光。6 不過,耶林并沒有否定法律實在性的可能性,也沒有完全否定法律實在性的可行性以及法律規(guī)則的規(guī)范意義,他主要還只是反對將法律實在論絕對化,厭惡概念法學的自滿和封閉意識。他打算在繃緊了的概念化的法典實踐中滴上“利益”“目的”這樣的潤滑油,提醒法典的字里行間還流動著活躍的“利益”因素,使法官得以在法典的概念網(wǎng)絡中獲得一縷具體世界的自由空氣。
對于法律實在論最尖銳的指責,還不是像耶林那種只是不情愿生活在概念法學象牙塔里的法學家。一些更激進的人認為,法律實在論是徹底荒謬的,不僅是不可行的,也是不可能的。他們認為,法律具有實在性的說法是不真實的,世界上只有現(xiàn)實實在,沒有法律實在。美國20和30年代興起的現(xiàn)實主義法學運動最為典型,鋒頭直接指向法律實在論。在他們眼中,法律規(guī)則具有實在性的說法是一個必須捅破的神話,法律規(guī)則(包括判例法在內(nèi))不可預設,也不值得預設。
法律現(xiàn)實主義第一次表述在約瑟夫·賓漢(Joseph W. Bingham)1912年的《法律是什么》的文章中。賓漢在該文精致地闡述了現(xiàn)實主義法律科學的理論基礎,他認為每一門科學都研究具體的、外在的現(xiàn)象系列,法律科學研究的領域包括外在政府現(xiàn)象及其具體原因和結(jié)果,規(guī)則僅存在于個人的頭腦中,并不存在與“法律權利”這一類用語相對應的東西,這些規(guī)則只是知識分類和交流的“思想工具”,簡略地說,在法律領域,并無一般事實供其指稱,存在的只是具體的現(xiàn)象。7 既然認為法律(觀念意義的)是不存在現(xiàn)實對應的,他也就可以得出一個推論:法律也就不可能轉(zhuǎn)化到現(xiàn)實中發(fā)生作用,即不可實在地實踐。
法律現(xiàn)實主義否定法律實在論,其實際上也是否定法律信仰的可成立。法律規(guī)則的意義可否期待?對此,法律現(xiàn)實主義的回答是,法律規(guī)則的意義不可期待。對于以法律實在論為基礎的法學傳統(tǒng)來說,法律現(xiàn)實主義的結(jié)論是要致命的。我們充滿激情地設立專門的立法機構(gòu),充滿自信地去制定或預設憲法和一整套法律,但在法律現(xiàn)實主義的眼中,其意義根本不值得一提。所以,法學傳統(tǒng)如果不能很好地回答法律現(xiàn)實主義提出的質(zhì)問,不能為法律實在論進行有效的辯護,那么意味著承認:法律不可信仰,法治國原則不可實踐。本文正是在這一問題情景下,試圖為概念法學在內(nèi)的法學傳統(tǒng)之“法律實在論”做出某種程度的辯解,以支持法學傳統(tǒng)關于“法律仍然可信仰”的根本立場。概念法學的極端立場固然有其令人厭倦的封閉性,但其核心思想之一--法律實在論以及由此確立起的法律信仰,仍然具有不可掩藏的光輝。
二、法律現(xiàn)實主義對司法客觀性的否定
法律現(xiàn)實主義或現(xiàn)實主義法學有著特定的含義,與通常意義的實用主義法學、法律社會學等有所區(qū)別。8 霍姆斯(Oliver Wendell Holmes)9 、格雷(John Chipman Gray)10 、龐德(Roscoe Pound)11 的法學主張經(jīng)常被人誤解,他們往往被錯誤地歸入規(guī)則否定主義。法律現(xiàn)實主義,嚴格地說不是一個有著統(tǒng)一主張的學派。他們被納入同一團體,是他們的有共同的哲學基礎和反法學傳統(tǒng)的立場,他們宣稱尊崇存在主義哲學,把司法本身看作是法律的本體,反對傳統(tǒng)把法律歸于規(guī)則的認識,認為具有確定意義的法律規(guī)則的說法是不真實的說法,所謂法律不過是單個的司法判決而已。他們還都否定司法判決過程(即他們所謂法律,傳統(tǒng)法學所謂司法解釋)具有客觀性,認為法官的決定總是因為法官自身的主觀因素而變得不可捉摸。一般認為,杰羅姆·弗蘭克12 、盧埃林13 等人是法律現(xiàn)實主義代表人物。杰羅姆·弗蘭克說,法律是由“決定所組成”,“規(guī)則僅僅是詞句”14 。盧埃林認為,“紙上的規(guī)則”與實際應用的規(guī)則(真正的規(guī)則)有分離的可能,因此“可能的應用”無足輕重,而“實際的應用”卻具有本質(zhì)的重要意義;
傳統(tǒng)把詞句(以法規(guī)形式出現(xiàn)的詞句)置于思考法律的參照中心是有嚴重局限的,這種把規(guī)則當作普遍的東西(所謂可應用于“所有認為適合自己條件的人”),“這是在觀看景致之前處于虛假的保健目的而揉壓自己的眼睛”,是多余的而且添亂的。所以他說:“在我看來,這些官員(法官、治安官、書記、獄吏、律師)為爭端所做的事情便是法律本身!15
法律現(xiàn)實主義者否定法律實在性,其策略性路徑主要表現(xiàn)為對司法判決客觀性的否定。他們的“邏輯”路線是,如果司法實踐中,法官不會也并不能確定地依據(jù)所謂已經(jīng)存在的法律規(guī)則進行裁判,那么法律預定或法律規(guī)則的實在性就絕對是一個謊話。
否定司法客觀性,最早的資料似乎是約瑟夫·哈齊森(Joseph C. Hutcheson)法官的1929年《法官的直覺:司法判決中預感的功能》一文。哈齊森認為,一個法官不是靠適用法律規(guī)則而是靠直覺進行司法的。“真的靠感覺而不是判斷,靠預感而不是合理化來作決定,合理化僅僅在司法理由鑒定中出現(xiàn)。對判決的關鍵性推動力是對特定案件中正確與錯誤的東西的直覺意識;
機敏的法官在作出此決定后動用他的每一種能力并開動他遲滯的頭腦,不僅向他自己證明這種直覺,而且使之經(jīng)受批評者責難。”16
杰羅姆·弗蘭克將這種思想加以普及,他在1930年《法律與現(xiàn)代思想》一書贊許地引用了哈齊森的觀點,他對司法判決中的“結(jié)論主導”作了哲學式的說明。他認為,每一個人的觀念和信念都可以歸入兩類,一類以對客觀資料的直接觀察為基礎,另一類以如同個人欲望和目標這樣的價值觀等主觀因素為基礎,后一類對法官的制約并不比對普通人小。因此在任何情況下,“結(jié)論主導”都存在,主觀因素在司法判決中起作用并且是解釋這種判決的實質(zhì)因素,這在總體上削弱了司法客觀性的可能性。法官的司法判決的理由或鑒定,則只是“合理化”的一種訓練,它被用來證明由于法官個人的價值觀而選擇的結(jié)論,因此,判決理由并不真實地描述法官如何作出決定的。17
從上述現(xiàn)實主義法學的表述可見,他們是從存在主義的立場看待司法實踐及法律規(guī)則意義的。他們就法官的活動出發(fā),以對法官的非理性因素的揭露,徹底否定傳統(tǒng)法學依據(jù)法律實在說設定的司法活動中法律解釋問題,認為法官不會為某一規(guī)范存在的緣故,而去解釋然后適用,法官始終根據(jù)自己由個人價值觀影響的理由辦案,事后用上規(guī)范語言加以說明,但這是一種謊言或策略。因此之故,法律實在性是不能達成的,所謂法律世界都是主觀的具體的活動。18
三、法學傳統(tǒng)對法律現(xiàn)實主義的各種回應
面對法律現(xiàn)實主義者對法律實在論的挑戰(zhàn),法學傳統(tǒng)陣營(廣義上的界定,凡指認可法律實在論者)進行了多方面的回應,為法律具有實在性進行了辯護。這些回應,有立足于法律規(guī)則分析實證提出的,也有立足于司法過程重構(gòu)或分析提出的,還有立足于復興自然法觀點立場提出的。本文限于篇幅,此部分主要就立足于法律規(guī)則分析實證以及司法過程構(gòu)思或分析的回應進行整理;趶团d自然法觀點立場的回應,由于相當復雜,涉及到比法律實在性更復雜的課題,略去不做考察,留待另文研究。
(一)立足于法律規(guī)則分析實證的回應
1,迪金森的內(nèi)部觀察法
美國法學家,龐德的學生,約翰·迪金森是最早用內(nèi)部觀察的觀點來論證法律實在性的。他提出用內(nèi)部觀察的觀點看待法律時,就可以發(fā)現(xiàn)法律規(guī)則的實在性。迪金森承認法律不具有絕對確定性,即承認存在一個裁量領域,在應用現(xiàn)存規(guī)則時會涉及到選擇和平衡,這時“創(chuàng)造性判例的機會便來了”。但迪金森同時批駁現(xiàn)實主義者用“外部觀察者的觀點”分析法律,由于他們將規(guī)則當作描述性概括,便在判決過程的分析中引入了錯誤觀念。迪金森認為,從內(nèi)在的角度分析,法官的思維是規(guī)范性的,不同于科學實驗,規(guī)則是導致裁量最少的因素。規(guī)則和裁量問題只是劃出一條界限,這一問題具有規(guī)范性和概念性,突現(xiàn)著法律秩序的局限,裁量以規(guī)則為基礎,“正是由于規(guī)則的限制,許多爭端不能起訴,許多爭訴中的事情僅僅涉及有關事實的問題”。19 遺憾的是,迪金森只是簡單地堅持規(guī)則的內(nèi)在限制性,沒有進一步針對司法活動的客觀性問題進行更細致的分析。20
2、凱爾森的純粹法學立場
純粹法學開創(chuàng)者凱爾森,對法社會學正在侵入法學的領地甚感憂慮。他認為,后者把人們實際如何行為以及在未來可能如何行為取代法律實際是什么,不是尊重法律效力的要求,而是屈從不確定的社會的實際行為,結(jié)果使實在法被庸俗化了。21 因此他主要針對法社會學進行了理論回應。從所謂“法律純粹分析”入手,凱爾森通過對法規(guī)則(規(guī)范)的概念和體系結(jié)構(gòu)分析,通過對法律的效力根源以及法律作用方式進行闡明,來駁斥法社會學的以社會觀點引導法律實踐、以服從人們實際上如何進行社會行為來取代服從法律效力的立場。他指出,法律的實效與效力的不同,實效是人們實際行為的一種特性,不能誤作為法律的特性,效力才是法律的特性;
實效只是效力的一個條件,僅此而已。22 由于規(guī)則效力的基礎正是法律具有實在性的基礎,所以,凱爾森對于規(guī)則效力的基礎的論證,以及關于法律實效(法社會學依賴的重要支持)的意義有限的論斷,實際上也極為有效地回應了法律現(xiàn)實主義者,達到了維護法律實在論、批駁司法任意論的效果。
凱爾森精致地分析了與法律效力理由有關的基礎規(guī)范問題。他認為,一國的法律秩序中,預定了憲法這一基礎規(guī)范,它構(gòu)成了國內(nèi)法律秩序的最終推定和假設性基礎,并委托了最高的造法權威。基礎規(guī)范作為假設的實在法條件,它本身不是實在法,而是由憑借基礎規(guī)范的造法行為(基礎行為)得來。這里的基礎規(guī)范是預定的,意味著超越純實證主義的境界,它要涉及最低限度的自然法,但這種內(nèi)容是全部經(jīng)驗知識之上的先驗條件,而不是超出全部經(jīng)驗知識之外的先驗形而上學,因此本質(zhì)上仍是客觀的產(chǎn)物而不是純主觀的思辯,因此不是一般所謂的自然法。由于實在法需要其效力所必需的實效性程度,它的內(nèi)容就不過是一種社會均衡的表示或者說是和平的秩序。23 國內(nèi)法的基礎規(guī)范,(點擊此處閱讀下一頁)
在沒有國際法時,其作為效力理由只是法學思想的假設,在有國際法時,其作為效力理由則由國際法的實效性原則決定,在國際法,都是根據(jù)實效性原則決定和劃定國與國的界限的。國際法的基礎規(guī)范則是一個容許習慣作為創(chuàng)造法律事實的規(guī)范。24
凱爾森還進一步對基礎規(guī)范的形成原因作了哲學說明。他指出他的上述實證法理論的哲學基礎是科學—批判的哲學,由于經(jīng)驗科學的進展,人們發(fā)現(xiàn)了拋棄經(jīng)驗之外的先驗領域的勇氣,又意識到人類知識的局限性,懂得精神自律,從而拒絕形而上學的認識論,而轉(zhuǎn)向科學觀的認識論,代替形而上學的思辯,這種認識論有一種發(fā)生認識過程所處的客觀條件的決定。這種認識論仍是認識論或二元論,在于人們在經(jīng)驗材料上要根據(jù)理性內(nèi)在法則創(chuàng)造他的對象,這種認識論是科學的,在于它力求超越經(jīng)驗科學范圍時卻又到此為此?梢姡A規(guī)范是假設的,但不是先驗的,而是科學認識的結(jié)論。25 從這個意義上,確立基礎規(guī)范的基礎效力應該是順理成章的。
遺憾的是,凱爾森在涉及司法裁量問題時,即在處理法律規(guī)則和司法活動的間隔(這正是現(xiàn)實主義利用的空間)時,提出了一個所謂多層規(guī)范框架,回避了問題關鍵。他在堅持承認應在憲法的基礎上制定的一般規(guī)范的同時,認為司法決定也是一級規(guī)范,即下級規(guī)范,法官(包括行政官員)也是立法者。一般規(guī)范是規(guī)則,法官的決定也是規(guī)則,這樣,其他學者那里所爭論的規(guī)則和司法的間隔問題,就被他淡化了。不過,在處理這兩級規(guī)范的關系時,他最終還是無法回避問題,最終他承認一般規(guī)范對低級規(guī)范來說具有實在性。他說,“個別規(guī)范由法律適用機關尤其由法院創(chuàng)造,必須總由一個或多個既存的一般規(guī)范來決定。這種決定……可以有不同的程度。法院通常要由決定它們的程序與判決內(nèi)容的一般規(guī)范的約束!26
總的來說,凱爾森的純粹分析方法,澄清了法社會學和現(xiàn)實主義法學對法律效力和法律實效兩個不同問題在某種意義上的意義混淆,揭示了法社會學和現(xiàn)實主義法學過分夸大司法功能的認識基礎上的一些缺陷。但是,凱爾森對于法律實在性的回答,是在不直接面對間隔問題的情形下進行的,或多或少缺乏力度。他的旨在說明實在規(guī)范的效力理由的基礎規(guī)范預定學說,雖然具有批判法社會學的作用,但主要是為了批評古典自然法理論而進行的,在哲學方面根本沒有解釋清楚“理性”問題,所以對現(xiàn)實主義法學的反擊力也有局限。
3、哈特的多維的和內(nèi)在視點的分析方法
當代實證主義巨匠、分析法學家哈特在批評繼承奧斯丁和凱爾森的基礎上,發(fā)展了法律實證主義學說。他批評早期一些學者(包括凱爾森)法律概念分析的簡單化傾向,主張法律多樣性,并承認法律規(guī)則和司法活動的間隔。他認為這個間隔是由法律概念和法律規(guī)則的“空缺結(jié)構(gòu)”形成的,法律概念和規(guī)則伴有“空缺結(jié)構(gòu)”的陰影,無論判例還是制定法都具有傳遞的不確定性,這是語言的一般特征,有時這種空缺是立法故意的。“對這種概念的‘裂縫’---或如英國人所說的概念的‘開放結(jié)構(gòu)’----的承認,如我所說,也是哲學受分析法學的現(xiàn)代形式所啟示的顯著特征!27 哈特雖然承認法律的空缺結(jié)構(gòu),卻堅決維護法律的實在論。他從三個方面維護了法律規(guī)則的實在性,反對司法的任意性。
其一,他從研究語言的特點出發(fā),提出語言的空缺結(jié)構(gòu)是有限度的,立法語言盡管是空缺的結(jié)構(gòu),畢竟提供了限度,而且有很多技術可以彌補或調(diào)節(jié)空缺,因此規(guī)則懷疑論是錯誤的,裁量的一定自由總在限度之內(nèi)。大多數(shù)裁決是有意識把規(guī)則作為指導標準而得出,即使有的裁決靠直覺得出,也是有法官作為前提而有意遵守的規(guī)則所證成,并且這些規(guī)則與手中案件的相關性是被普遍承認的。28
其二,他通過規(guī)則效力基礎分析,揭示了“規(guī)則的內(nèi)在方面的特征”,一個規(guī)則要存在,至少有某些人(如法官)必須將有關行為看作該群體作為整體應遵循的一般標準,這是法律的重要特征。由此他批評了實用主義和現(xiàn)實主義者的預測論—--僅觀察外部行為判斷法律是什么。29 關于法律的效力基礎,他認為有一種承認規(guī)則,它的簡單形式體現(xiàn)在官員或私人引證法律的一般實踐中,在現(xiàn)代法律制度中,這個最終規(guī)則相應比較復雜,不同的法律淵源要求不同的確認標準,總之,它的存在是一個事實問題,只是作為法院、官員和私人依據(jù)一定標準確認法律這種復雜而通常又協(xié)調(diào)的實踐而存在,必須從內(nèi)在的觀點把它看作是正確的司法判決之公共的、普遍的標準,而不是每個法官只從自己的角度單純地服從。在政治社會,承認規(guī)則有可能僅限于官方。30
其三,哈特在堅持要把法律和道德區(qū)分開來,但他不象舊實證主義者那樣截然不考慮道德聯(lián)系,承認道德對法律在立法、司法解釋方面有影響,并可能導致對法律批評或抗拒;
他也不像舊實證主義者那樣截然不探求法律的目的,他認為“法律可以有任何內(nèi)容”的實證主義命題是不對的,認為從人的獨特性出發(fā),是可以抽取“有關人類的自然環(huán)境和目的的基本事實為基礎的、普遍認可的行為原則,可以被認為是自然法的最低限度的內(nèi)容”的,因此,法律和道德是應有特定內(nèi)容或社會需要為最低限度的內(nèi)容的。這樣他在法律穩(wěn)定性方面提出了看法,就法律規(guī)范的實在性間接提供了理由說明。31
哈特為法律實在性的辯護,立足于規(guī)則內(nèi)在的視點,并且深入到了效力基礎的討論,提出了“承認規(guī)則”,因此是比較有力的。不過,他沒有具體考察法官活動的細節(jié),因此也就沒有駁斥現(xiàn)實主義法學否認司法客觀性的直接論據(jù)。他也沒有就法律實在論涉及的理性問題做更具深度的哲學辨析。另外,也有學者認為,他的承認規(guī)則比較牽強32 。
。ǘ┝⒆阌谒痉ㄟ^程重構(gòu)的回應:德沃金的建設性闡釋理論
上述分析實證立場的學者,在規(guī)則的靜態(tài)的內(nèi)在的分析中,說明了法律實在性是法律規(guī)則本身的內(nèi)在屬性表現(xiàn)。但是這并沒有對法律—實踐這個過程做出合理分析,從而令人滿意地回答,經(jīng)由這個過程,法律實在性的性質(zhì)和要求為什么以及如何仍然得以保持下來?或者說,為什么必定存在一個實在的司法實踐空間或者穩(wěn)定的司法實踐空間? 前牛津大學法理學首席教授,當代美國自由主義法學家德沃金,便是一個立于“法官實踐過程”角度對法律實在性做出肯定回答的法學家。他通過對法官實踐的性質(zhì)重構(gòu),而不是其他方法,例如后面提到的邏輯實證分析方法,來完成其著名的法學論說的。
德沃金反對嚴格實證主義者認識法律的方法,他從建設性闡釋的角度提出關于法律的新定義,認為法律不是那些所謂法律規(guī)定或者說先例,法律應是一種闡釋性概念,法律規(guī)定和法律慣例是法律的有機組成部分但不是法律本身。他說:“法官們應以闡釋其他法官判斷什么是法律的實踐,確定什么是法律!33
很明顯,他將闡釋提到了法律的本體的位置。他的這種思想是受到現(xiàn)代解釋學的啟發(fā)而形成的,F(xiàn)代解釋學的哲學基礎也是存在主義,主要的代表人物是加達默爾。加達默爾發(fā)展了海德格爾的觀點,針對認識論基礎上的傳統(tǒng)的解釋學關于解釋者可以克服偏見的主張34 ,提出不可能存在一種自在的視域,對意義的每一種理解都是從人的歷史情境中的前理論的給定性出發(fā)的有限的理解,理解在本質(zhì)上是把過去的意義置于當前情境的一種調(diào)解。公開承認偏見在所有理解活動中具有的創(chuàng)造性力量。他認為理解活動不是由技術和方法設定的(傳統(tǒng)解釋學把解釋設定為一種自覺反思的產(chǎn)物),而是就其本性而言是談話式的并且是超主觀的事件!罢勗捠降摹,指理解的每一步特定行動都是傳統(tǒng)生活的一個瞬間,解釋者和文本則都是傳統(tǒng)生活的附屬部分!俺饔^的”,指理解中所發(fā)生的只是過去和現(xiàn)在的一種調(diào)解,它們都超越了認識者的有意識控制。35 德國當代思想家哈貝馬斯在與法國思想家?碌慕讳h中,批評加達默爾的過分消極的看法,后者把交流看成單向的---解釋者必須假定從屬于作者而去了解和實施其所闡釋的一切,哈貝馬斯認為闡釋是建設性的而不是談話式的,闡釋假定作者能夠從闡釋者學到東西。哈貝馬斯堅決認為權力應當由一個能夠在合法使用與非法使用權力之間作出規(guī)范性區(qū)分的批判理論來調(diào)和,這就是交往行為理論,在這個理論中,話語的理想化前提通過“話語的倫理學”(discourse ethics)得到了認同和證明,這樣哈貝馬斯試圖賦予這些前提以普遍性,這無疑承認了話語和權力都是自主性的領域。36 德沃金在很大程度上吸收了哈貝馬斯對現(xiàn)代解釋學的思想。
他通過把“法律”界定為法官的“建設性的闡釋”,對過去人們所理解的法律規(guī)則與司法之間間隔的存在作了十分精致的否認。但是,德沃金引入“整體性原則”,使他的“建設性闡釋”具有唯一正解性,因此沒有滑入法律現(xiàn)實主義陣營,相反維護了司法(法律)的確定性。整體性原則,是德沃金的關鍵性概念,他說,整體性作為一種政治理想符合并解釋了我們的憲法結(jié)構(gòu)和憲法實踐的特性,否則,這些特征就會令人困惑,把整體性視為政治中心的原則模式,能為政治合法性提出比其它模式更好的辯護,“它把政治義務看作一般階級的連帶義務,并以此去支持它們”37 ,因此解決了“合法性難題”—--法律的見解必須解釋所謂的法律如何為國家強制力的行使提供一個總的正當理由,“承認整體性為其政治理想的國家,比否認這種見解的國家更好”38 。由此,他主張法律就是受包括一切的整體性的判決原則支配的闡釋的概念,“那種判斷是由闡釋的不同領域和這些領域的不同方面所構(gòu)成。我們注意到各種關于公平、正義和訴訟的正當程序的信念如何彼此抗衡。闡釋性的判斷必須注意和考慮這些不同的領域;
否則就是不恰當?shù)模驎庞谌,是偽裝的普通政治。然而闡釋也必須把這些領域融合成為一種全面的見解:從政治道德角度進行全面考慮以得出何種闡釋才能使社會的法律記錄最好:因此,法律判決是充滿爭論的”39 ,但是法律問題總有“正確的答案”,法律間隔問題是不存在的。40
德沃金的法律是“建設性的闡釋”思想,與存在主義有密切的聯(lián)系,卻與法律現(xiàn)實主義者的觀點有根本差別。德沃金偷換了法律概念,把它從立法者的“預定規(guī)則”轉(zhuǎn)為法官的“建設性闡釋”,但他卻沒有因此放棄法律實在論而去承認司法的任意性。他首先把法律轉(zhuǎn)為實踐中的事物,然后在實踐的空間又找到了它的原則確定性。這個實踐意義的法律概念仍然是可確定的、穩(wěn)定的、可預期的,盡管同時也是建設中的、發(fā)展中的。法官受到“整體性”原則的約束,永遠只能是在前章的基礎上書寫“小說”的新章,而不是可以和能夠任意的!拔ㄒ徽狻笔欠ü傩袨榈臍w宿,也是法律實在論的新證。
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德沃金雖然對司法過程進行了重構(gòu),但是他并未對司法活動做具體分析,因此沒有針對最敏感的爭論問題在通常的實證意義上直接回應現(xiàn)實主義法學。這項任務是由邏輯實證主義者完成的。假設法官負有義務依據(jù)法律而判決,那么,在實際上能夠這樣做嗎?法律規(guī)則真的可以做到被客觀適用嗎?邏輯實證主義者通過邏輯地實證地演示司法的過程細節(jié),論證確定或客觀司法之可能性,從而試圖推翻現(xiàn)實主義法學關于司法只能是法官的個人的主觀任意行為的見解,達到了在此意義上為法律實在性辯護的效果。
1、司法證明的可區(qū)分理論
理查德·瓦瑟斯楚姆(Richard Wasserstrom)等法律邏輯實證主義者,最早從邏輯實證的角度,進行了司法活動的客觀性論證。理查德·瓦瑟斯楚姆為回答J. 弗蘭克對法律客觀性的抨擊,提出應考察發(fā)現(xiàn)(發(fā)明)與證明(評價)領域的區(qū)分的可應用性。41
區(qū)分發(fā)現(xiàn)與證明,是早期科學哲學家(因他們相信歸納法而持邏輯實證態(tài)度,故又稱科學邏輯實證主義者)提出的,其代表,如萊辛巴赫。他們據(jù)以解釋科學的客觀性,其要義是:在科學中,其過程是先提出一種假設--發(fā)現(xiàn),然后根據(jù)科學方法加以檢驗---即證明,其中“發(fā)現(xiàn)”可能來自“直覺”,但此與在科學上可否接受它沒有關系,科學接受它,不是因為它是不是“直覺”,而是它經(jīng)受了科學證明,證明是唯一的評價標準,科學上可否接受,完全依證明是否遵循邏輯結(jié)構(gòu)而定,科學證明有歸納法可為依賴。42
理查德·瓦瑟斯楚姆等接受了證明與發(fā)現(xiàn)可區(qū)分的思想,認為在司法活動,也有發(fā)現(xiàn)和證明問題:提出結(jié)論為發(fā)現(xiàn),司法論證(鑒定)是證明。司法發(fā)現(xiàn)(結(jié)論)可能來自所謂預感或直覺,但它與合理性與否沒有關系,司法證明是唯一的評價標準。司法客觀性存在于證明的領域。邏輯實證主義通過上述發(fā)現(xiàn)和證明的區(qū)分理論的應用,軟化了弗蘭克否定法律客觀性的觀點。弗蘭克是以司法決定(發(fā)現(xiàn))往往由“法官的直覺”作出為由提出其觀點的,(點擊此處閱讀下一頁)
因此他顯然忽略了證明問題的獨立性。43
但是,科學證明畢竟與司法證明不同,前者的客觀性容易說明,后者并不依賴一套自然科學方法,那么它的客觀性如何達成呢?邏輯實證主義者對科學證明結(jié)構(gòu)與司法證明結(jié)構(gòu)進行了比較。通過比較,揭示了司法證明具有邏輯結(jié)構(gòu),因此可以產(chǎn)生客觀性。
科學的證明結(jié)構(gòu)如下:(1)假設H(其來源無關僅要);
(2)從H演繹出O,被證明是真的;
(3)因此確認H。它的否定運用結(jié)構(gòu)是:(1)假設H(其來源無關僅要);
(2)從H演繹出O,被證明是假的;
(3)因此否認H。44
司法證明結(jié)構(gòu)為:(1)提出一個結(jié)論R(其來源無關僅要);
(2陳述定律L的命題(也許還有事實F),這些證明是真的或正確的;
(也許有必要加上:陳述價值V的命題,這些是真的或正確的);
(3)根據(jù)L(或L與F,也許L、F與V)推出R。司法證明結(jié)構(gòu)的否定運用是:(1)提出試探式的法律L的命題;
(2)推導出R,它被強烈地感到是不正確的;
(3)因而確認L的不正確。45
2、“發(fā)現(xiàn)也具有邏輯性”
上述邏輯實證主義對現(xiàn)實主義者的回應是在“發(fā)現(xiàn)的邏輯是不可能的”的看法的基礎上進行的,通過區(qū)分發(fā)現(xiàn)與證明,從證明中尋找司法客觀性的支持。接下來,N. R. 漢森和赫伯特·西蒙做出修正,進一步提出在科學中發(fā)現(xiàn)也是有邏輯的,不能簡單地說成什么“直覺”,否認發(fā)現(xiàn)的過程必然是非理性的。46
N. R. 漢森(N. R. Hanson)和赫伯特·西蒙(H. A. Simon)承認,與證明領域有關的考慮,也可以對發(fā)現(xiàn)的過程產(chǎn)生處理影響。他們欲復興皮爾士的觀點,即認為:推理類型除了歸納和演繹外,還有溯因類型,人們以此從一個有問題的現(xiàn)象推演到一個說明它的假設。47
N. R. 漢森認為產(chǎn)生假設的程序可以由概念分析來得出,他的基本論點是,預料一個假設屬于某種類型,而且正如科學史的例子所表明的,這種預料常常并不依賴預感,假設是由科學家依靠他們自己的問題情境與已經(jīng)確立的定律或理論之間的相似性提出的,因此假設似真性的基礎是概念的而非心理的。在司法中,法官同樣是推導出對法律問題似真性的判決,這一過程可以進行邏輯或概念分析,而不是“預感”,這就是對哈齊森—弗蘭克司法預感觀的著名的漢森式回答。法律爭議通常以高度結(jié)構(gòu)化的方式(也許比科學更甚地)呈現(xiàn)在法官面前,許多這樣的爭議即在類比的基礎上作出。類比在科學中也許不足以確立可接受性,但在司法領域卻不相異于確立其可接受性的理由。48 赫伯特·西蒙認為,可以闡述從資料庫中發(fā)現(xiàn)各種類型的方法論原則,而且這不必等到歸納問題已獲得解決。49
四、法律現(xiàn)實主義者的兩個反詰
法律現(xiàn)實主義者對來自法學傳統(tǒng)的回應,進行了反擊。不過,由于他們的關注點不在規(guī)則本身而是在司法過程,所以他們主要是針對法律邏輯實證主義,就其回應的兩個理由---司法證明的可區(qū)分理論,以及甚至法律發(fā)現(xiàn)也具有邏輯性的觀點----提出了兩個針鋒相對的反詰,以維護他們關于司法不具有客觀性的論點。一方面,他們認為,可以從當代科學哲學家波普爾(Karl R. Popper)和庫恩(Thomas Kuhn)的理論中獲得新的支持。他們辯解說,根據(jù)科學哲學領域內(nèi)關于歸納方法的不可應用性和“常規(guī)科學”的不可避免性的認識,既然科學哲學并不能以完全非歷史的方式加以處理,那么邏輯實證主義賴以支持的基礎也就被推翻了。另一方面,他們指出邏輯實證主義的司法證明結(jié)構(gòu)仍然有一個關于結(jié)論的問題,這樣就不可能清除法官的個人主觀因素的作用領域。由于邏輯實證主義自身具有缺陷,即,其引入“高度嚴格的標準”并且完全否認形而上學和本體論的意義,所以,法律現(xiàn)實主義者的這兩個反擊對其“邏輯實證”而言十分奏效。50
五,轉(zhuǎn)換角度再回應—-從“邏輯實證”到“客觀實證”
雖然法律現(xiàn)實主義者“如此”擊中了法律邏輯實證主義的要害,卻并不能因此證成其否定法律實在論或司法過程客觀性的觀點。因為,司法過程是否具有客觀性,與其是否可以邏輯地展開司法證明、司法發(fā)現(xiàn)并無絕對依存關系。法律邏輯實證主義區(qū)分司法證明,甚至提出司法發(fā)現(xiàn)也具有邏輯性,來證成司法過程的客觀性,實際是走入了不必要的誤區(qū)。司法過程具有客觀性,是指法官的判決行為不是其個人任意的行為而言,它與既有法律規(guī)則發(fā)生著確定聯(lián)系并具有可預期性、穩(wěn)定性和職業(yè)上的同一性。
因此,對于司法過程,完全不需要通過“邏輯性”實證的論證來其具有客觀性,完全可以放下邏輯探求,轉(zhuǎn)而通過尋求司法過程中的法官行為的非個人化的特征以及與法律規(guī)則確定聯(lián)系的事實,來達成說明司法過程的客觀性。基于這樣的思路,我們很容易放棄“邏輯實證”,而轉(zhuǎn)入“客觀實證”,提出回應法律現(xiàn)實主義者反擊的新理由。
1,波普爾和庫恩的理論并不能成為支持司法任意性的理論根據(jù)
波普爾在本世紀30年代以《研究的邏輯》成名,他強調(diào)每一種科學理論都是某種假設,終有一天被實驗反駁或“證偽”。60—70年代,他又發(fā)表了《猜測與反駁》、《客觀知識》二書,繼續(xù)推進他這種科學觀。他主要提出了兩個問題,即所謂“歸納問題”(休謨問題)和“分界問題”(康德問題)。分界問題是他的基石,由此他認為科學理論沒有永遠正確,科學之為科學,不在可證實性,而在可在經(jīng)驗事實的發(fā)展中證偽自己,可證偽性和不可證偽性,就是一切科學與非科學的根本界限。“歸納問題”是“分界問題”的支持,由此,波普爾向歸納法進行攻擊,首先他論證說明假說的提出不是來自觀察,科學史上表明恰恰相反,然后他接受愛因斯坦的觀點,認為假設來自自由創(chuàng)造,但不是憑空的,它來自“問題”---科學發(fā)展中已有理論與新的經(jīng)驗或理論之間的矛盾,不過創(chuàng)造精神或先于經(jīng)驗的“預期范域”是最重要的。傳統(tǒng)歸納主義的觀察其實也是局限于以往的經(jīng)驗,是不可靠的,“歸納法只是神話”。他認為科學進步不是依賴經(jīng)驗歸納(因為這樣不可能上升到普遍或必然),也不是康德所謂的“先天理智的創(chuàng)造能力”,而是依靠人實際的創(chuàng)造精神和批判理性,通過不斷地創(chuàng)造假說和排除錯誤而持續(xù)增長,并提出科學發(fā)展圖式的純粹邏輯的抽象形態(tài),這就是他“世界3”的發(fā)現(xiàn)。51
庫恩把常規(guī)科學概念加入波普爾的發(fā)展,開創(chuàng)了科學哲學的歷史學派,認為科學系統(tǒng)作為一個整體,有一種內(nèi)在的防御性或保守性,這就是說處于一個“常規(guī)”狀態(tài),除非發(fā)生科學革命,前一個常規(guī)科學體系維持著,并采取保守姿態(tài)甚至教條姿態(tài)。庫恩據(jù)此否認可以客觀地接受或否棄某一科學理論,在他看來,主觀因素是采取或否棄一種科學理論的不可消除的成分,選擇一種理論“不能通過證明來解決”,它是靠勸說技巧解決的,沒有什么證明問題,只有勸說問題,因此發(fā)現(xiàn)—-證明的區(qū)別是過于理想化的,應予拋棄。52
如此看來,波普爾和庫恩確實均否認了所謂科學的真實性(這種否認是正確的),所以法律邏輯實證主義在其邏輯實證工具的意義上說也就失去了可靠的理論基礎。但是,當我們進一步考察這二位思想家的觀點就會發(fā)現(xiàn),這二位思想家雖然否認所謂科學的真實性,都承認科學發(fā)展的階段性和相對穩(wěn)定性,無論是因為歸納法的不可應用還是因為“常規(guī)科學”的保守,我們社會生活的范式包括法律生活的范式仍然是存在的,法官行為的范式也是存在的,法官或者個人與之對抗的力量是薄弱的。所以,他們不可能否定法官個人行為的非任意性,相反,他們在結(jié)論上都會贊成在職業(yè)的范疇(包括法官職業(yè)),法官個人行為可以依據(jù)“范式”而發(fā)生,從而具有穩(wěn)定性和非任意性的特點。這樣,司法行為即便是保守的,它也有穩(wěn)定的“常規(guī)”狀態(tài),即有其要求發(fā)生實在作用的社會基礎。我們可以指責這種狀態(tài)導致了一種固守的生活,但是我們不能因此認為急變的生活一定就是進步的或者有效率的,漸進和穩(wěn)定往往更能創(chuàng)造效率和進行文明積累。從這個意義上,法律邏輯實證主義者雖然失去邏輯實證工具,卻仍然具有客觀實證的條件。
2,司法活動的社會證明性質(zhì)制約了法官的個人因素
另一方面,司法過程也確實是法官獨立提出結(jié)論的過程,司法行為也不是單純的事實判斷,由于要做出法律結(jié)論,所以是在認定事實基礎上的價值判斷53 ,因此司法過程與法官個人的意志和情感當然要發(fā)生某種聯(lián)系。但是,司法結(jié)論或者價值判斷是由法官個人獨立提出并證明,是不是就意味著司法活動必定不可避免地或者經(jīng)常地淪為法官任意行為呢?
顯然,司法活動雖然需要法官獨立為價值判斷,并不意味著它一定是隨意的或者由法官個人因素主導的。理由有二:首先,即使法官抱有自己價值觀,也不能認為這種價值觀必然是法官特有的,它可以同時被其他人所廣泛持有。54 其次,更為重要的,如果我們能夠進一步論證,司法活動的有關環(huán)節(jié)足以形成一種社會化力量,足以使得法官的個人因素受到必要限縮,而且這種社會化力量不是類似簡單的社會心理測試那樣的支持力量,而是一種賦予判決以社會證明要求,那么,我們就可以說,司法是具有客觀性的,法官無法任意而為之。
我們確實能夠進一步論證司法活動具有社會證明的性質(zhì)。司法活動的社會證明的性質(zhì),可以從司法程序的目標中得出。55 司法活動不是抽象的,是有目標的,一個國家或一個社會設置法官、建立司法的目的,是要求法官形式上服從憲法和法律56 ,實質(zhì)上實現(xiàn)司法公正57 。這就要求法官在進行司法活動時,應當向敗訴一方、向有可能受意義的其他人、也向司法共同體證明他的判決,接受該結(jié)論的理由必須可讓這一共同體當作合法的判決前提來接受。當然設計了這種司法目標,不意味著法官一定遵循這種目標,除非他不得不如此。為此,國家或社會往往都要設立司法公正的實際監(jiān)督體制,包括公開審判制度、案件定期公報制度,法官的失職罷免或彈劾制度等,使法官受到一種外在的不可回避的實際壓力的作用。司法社會化力量不是一種純粹的社會呼聲,而是經(jīng)實際機制發(fā)動了的社會化力量。法官在行為時,受到足夠的外在壓力,被要求向社會證成其判決的公正性質(zhì)(形式的和實質(zhì)的兩個方面),這樣,法官的獨立司法行為就具有了實實在在的社會證明性質(zhì)。58
所以,法律實踐領域的個人活動,存在社會化問題,而不可能是單純的個人活動。司法活動成為社會行為的一部分,是社會證明(“勸說”)的一種形式。由于這種司法行為的社會證明機制,除非出現(xiàn)極端相對主義情況(就是法官不怕失去位置的情況),當發(fā)生法官個人價值觀介入時,“那么它們也不是作為個人偏好而介入的”,“這些價值觀必定對它們所適用的社區(qū)(社會)有某種意義”。59 對于法官來說,其司法行為最保險的社會證明方式,是形式意義的,即,使其判決符合既有法律規(guī)則體系的一般解釋,達成“服從法律”的外觀。
庫恩有意制造了一個與所謂證明不同的“勸說”概念。他認為個人(如法官)在選擇一種結(jié)論(如判決結(jié)果)時,只有勸說問題,而沒有證明問題,據(jù)他看來,勸說是靠技巧的。但是,即使我們?nèi)萑趟倪@種說法,我們?nèi)匀豢梢宰⒁獾揭韵聻閹於魉荒芑乇艿膯栴}:這種所謂技巧只要是面對社會的,要成為一種社會技巧,就需要含有社會說理因素,它的成功,在于社會之接受程度。60 而司法活動中就是這樣,法官當然不是面對自己而是面對社會(至少是當事人這個小社會)運用“勸說”技巧。那么,法官對于接受其判決的“勸說”,是否還只是法官傳遞或掩飾個人價值的方式巧妙的結(jié)果而不是一種社會說理呢?當然不是這樣。既然這種司法勸說是以社會接受為目標的,社會力量就會轉(zhuǎn)化為司法活動的一種外在的推動力量,會使得法官在運用“勸說”時,大體會依客觀社會觀念(即便這種社會觀念雖然是他所認定的,但由于經(jīng)歷程序限制、經(jīng)驗交流、權威知識引證、信息交流等過程,仍然取得客觀性)為之,而不會依自己個人理由或意氣為之。這就是說,所謂“司法勸說”必然是以社會理由說服社會,而不是以個人理由說服社會,這種說服“技巧”,因而便是一種社會證成。
六、法律實在論的哲學辯護
1,柯亨的社會條件論和兩極性原則
上述對法律現(xiàn)實主義的回應,可以在很大程度上制止其泛濫,但還不能根本上切斷其思想根基。法律現(xiàn)實主義者否認司法活動客觀性,進而否定法律的實在性,只是他們哲學觀點的一個應用而已,賓漢等都明確地宣稱存在的只是“具體”現(xiàn)象,并無一般事實這樣的存在,概念只是導致混亂的“思想工具”。所以,現(xiàn)實主義法學提出的問題本質(zhì)上是一個哲學問題,他們是要徹底否認法學傳統(tǒng)所篤信的規(guī)則世界的,(點擊此處閱讀下一頁)
這就是說,包括法律人格概念在內(nèi)的全部法律規(guī)則體系不過是一堆“虛構(gòu)”的語詞。由此,對現(xiàn)實主義者(某種意義的存在主義者)最有效的回應當是哲學的。
美國哲學家莫里斯·柯亨是便是值得提及的在哲學上的一個重要回應者。他認為,法律現(xiàn)實主義否定規(guī)則的實在性,是建立在唯名論之上的,屬于唯名論哲學的當代應用。61唯名論是中世紀的一種重要哲學思想。黑格爾在其著作《哲學講演錄》中提到,有關概念實在性的爭論,即“普遍的概念是否具有實在性,并且在什么程度下具有實在性”的爭論,經(jīng)歷過許多不同變異,其中一次激烈的交鋒,發(fā)生在中世紀的所謂“唯名論”和“唯實論”之間。二者爭論的焦點是:究竟概念是在思維主體之外自在自為地存在的實在的東西,獨立于個別存在的事物呢,還是只是一個名詞,只在主觀的表象之內(nèi),是一個思想物。62 唯名論堅持共相----普遍術語所指稱的普遍者或類63 ----是表象、主觀的一般化、思維心靈的產(chǎn)物,只承認個體事物具有實在性,普遍者僅僅在語言中才有實在性。反之,唯實論認為,在個體事物中沒有實在性,唯有普遍性(共相)才有實在性,它們不只是名詞(即存在于主觀表象內(nèi)的思想物),它們存在于思維的主體之外,獨立于個別事物,是一個存在著的實體,理念是事物本質(zhì),“個體化是一種否定”,存在、實有純?nèi)歉拍睢?3(1)黑格爾指出,唯實論主張的“實在”,與我們所謂“今天”所謂實在論的意思恰好相反,這個名詞在今天指“事物像它們直接地那樣就具有真實的存在”,唯心論(唯實論)正好相反,唯名論認為理念才是實在真實的,而事物像它們表現(xiàn)在個別性中那樣是不真實的。63(2)
柯亨在認定法律現(xiàn)實主義者是唯名論翻版的基礎上,對法律現(xiàn)實主義者進行了哲學批駁。他沒有限于遵循“唯實論”的既有思路,而是提出了他對實在的另一種哲學觀即實在不僅局限于時空中的事物和事件的觀點,來達成論證概念具有實在性的效果?潞嗟闹鲗枷胧莾蓸O性原則:某些概念是對立的兩極并在此意義上相互牽涉,不理解其中一個就無法理解另一個----直接性和中介性,統(tǒng)一性與多元性,固定和流動,實體與功能,現(xiàn)實性和可能性,在法律中則是規(guī)則與裁量!耙(guī)則和裁量是一個虛設的兩難境地,法律包含了兩者,在社會條件下法律也需要兩者”。64
柯亨的批駁具有很大的能量,他提出了“社會條件是法律實體論的前提”主張,即認為在社會條件下,法律需要規(guī)則和裁量兩部分組成,因此即有可能性,又有現(xiàn)實性,由此構(gòu)成一種特殊實體。應該說,這是一個非常有啟發(fā)性的思路。遺憾的是,他在哲學基礎上把法律現(xiàn)實主義者看得過于簡單了。65 這些人挑起法律概念是否具有實在性之爭,真的只是重續(xù)唯名論的舊夢嗎?當然不是。法律概念是否具有實在性這一說法的真正含義,在他們那里,已經(jīng)不是僅就概念世界在形式上有無定在性而是就它對我們是否發(fā)生實際作用而言的。法律現(xiàn)實主義標榜的哲學基礎是存在主義或非理性主義,而不是唯名論所堅持的極端唯物主義哲學。唯名論以“想象的即非實在的”加以否定,存在主義則以對理性的懷疑加以否定,二者的出發(fā)點是不同的。現(xiàn)實主義法學家在理論形式上似乎借用了唯名論的成果,以法律概念和規(guī)則并不屬于具體世界的事物為由,否定法律實在性。但是,他們真正的理論基礎并不在此,而是在于對“存在主義”的理論摘取,通過引用存在主義的結(jié)論“理性規(guī)劃的不可行”,否定法律(預設規(guī)則)實在性,提出法律不過是司法者的作為,夸大司法的任意空間。因此,要真正擊退法律虛幻論,維護法律實在論,在法哲學上不僅要破除唯名論“想象的即非實在的”的論點,更必須破除法律現(xiàn)實主義所主張的“存在主義”。
2、對“想象的即非實在的”的反駁
在本文進行真正意義上的哲學回應之前,先就法律現(xiàn)實主義者借用的唯名論的“想象的即非實在的”觀點進行必要的反駁。當代學者包括柯亨在內(nèi)的并不屑在直接的意義上做這項工作。我猜測,其中一個理由,或許是因為在近現(xiàn)代哲學的視線里,“想象的即非實在的”觀點已經(jīng)不攻自破,根本無需多費筆墨。盡管如此,本文在此還是打算多饒舌幾句,以便后面的討論更為清晰。
可能最有效摧毀“想象的即非實在的”觀點的,是十九世紀的哲學巨人黑格爾。黑格爾通過完成對精神世界的屬性的精彩分析,提出了實在性不只存在于具體世界而應同時存在于精神世界的結(jié)論。黑格爾說,人的精神是從自然界發(fā)展出來的,導致人知道他自己是我,人“這個主體思維著,使一切時間上和空間上的東西都成為自己的東西” 66 。“當理性之確信其自身即是實在這一確定性已上升為真理性,亦即理性已意識到它的自身即是它的世界、它的世界即是它的自身時,理性就成了精神”67 。在個人內(nèi)在中,由思維發(fā)展著的,稱主觀精神,它完全屬于個人(如黑格爾所謂抽象法)。當個人將主觀精神表現(xiàn)于外,并作為他和他人交往的內(nèi)容,就會發(fā)生眾多主觀精神相互聯(lián)系并導致秩序化,他就要借助交往的定在形式----語言等就是這樣形成和發(fā)展的。這種外在化的結(jié)果,就是社會的精神,也就是黑格爾所謂法律、倫理、國家構(gòu)成的客觀精神。客觀精神的最獨立的單元是我們通常所說的概念(黑格爾稱為范疇),精神與精神的交往使每個人歸依于交往概念,交往概念以共同概念或社會概念固定下來,固定來自一種力量,或是偶然的強力(強概念),或精神融合的推力(慣例概念)。因為概念為個人所用,因此總是以個人使用并承載個人內(nèi)在思維的特點出現(xiàn),但是概念以及概念聯(lián)系由于其定在形式,一旦產(chǎn)生,得以獨立于人的精神而固定下來,即像物質(zhì)那樣存在。
根據(jù)黑格爾的上述理解,客觀精神世界具有定在性或?qū)嵲谛,而法律又屬于客觀精神世界,所以法律具有實在性就不難理解了。然而,為什么說法律是客觀精神世界的而不是停留在主觀精神世界的事物呢?對于這個問題,黑格爾對此做了深到的哲學分析,他在《精神現(xiàn)象學》和《法哲學原理》68 中,論證了主觀精神在交往和秩序形成中,在社會領域必定通過一個外在化的過程即借助交往的定在形式定在下來,形成法律、倫理和國家。其具體論證過程,限于篇幅,這里不做介紹,而只對法律形成的定在化過程做一個簡單實證分析,為黑格爾的觀點做一個輔助性的注腳。
法律規(guī)則作為預設的社會規(guī)則,其思維前身可能是某些個人的意愿或者思考,但是我們可以觀察到,在“立法者”形成為“法律”時,確實是獲得了獨立于個人內(nèi)在思維之外、定在的表現(xiàn)。首先,法律規(guī)則是通過特定立法機構(gòu)或者特定共同體制定或形成的。即立法權具有定在性,習慣法也不例外。在現(xiàn)代國家更是如此,誰是立法者,絕對不再是任意的,而且“立法者通常不是個人,毋寧是一個集會(國會),在有些國家還由兩院構(gòu)成立法團體;
甚至有可能是有投票權的國民全體”69 。所以,“立法者的意志”絕對不是個人的“主觀精神”。其次,法律要用特定的形式(制定法、判例法、習慣、學理)表達出來。我們稱為法律淵源的確定。什么是法律淵源,不能隨便說了算。在現(xiàn)代社會,法律淵源都直接由憲法規(guī)定或者認可,唯有依憲法確認的淵源形式表現(xiàn)出來,才能成立法律。第三,法律要通過法律語言來表達。無論是概念的還是經(jīng)驗的語言,都不是個人的內(nèi)在的任意語言,而是交往語言、交往概念,所以定在是不可避免的。對于法律語言本身是否可能具有定在性,我們可能存有一些疑慮。哈特曾說立法語言具有“空缺結(jié)構(gòu)”70 ;
阿圖爾•考夫曼也認為“語言的兩維性”(第一維,似乎是水平的,是理性—類別的,另一維似乎是垂直的,是意圖性—隱喻的)是語言的屬性71 ;
語言哲學家維特根斯坦,也竟發(fā)生重大轉(zhuǎn)向,從邏輯經(jīng)驗主義的創(chuàng)始人(語言的精確解釋)轉(zhuǎn)身為“日常語言的哲學”的代言人(放棄對語言的精確解釋,他說,勿思考,去觀賞)。72 但是,我們要注意到,他們沒有否定根本語言的定在性,而是仍然承認語言具有相對確定的能指結(jié)構(gòu),即雖然徹底清晰性、“細如發(fā)絲的精確”(拉德布魯赫語)絕無可能,但語言的基本邊緣還是可以相對確定的,“具有指引上的限度”是“語言所固有的”,“立法語言雖然具有空缺結(jié)構(gòu),但它畢竟提供了這種限度”,“法律規(guī)則雖然具有空缺結(jié)構(gòu),卻明確得足以限制(雖不排除)法院的自由裁量”。73 總之,法律規(guī)則由于立法權、法律淵源、法律語言這些外衣,確實已經(jīng)獨立個人任意的內(nèi)在的思維之外,符合黑格爾的界定,是“想象的定在的”。
3,“理性規(guī)劃是不可行的”能說明什么?
對法律現(xiàn)實主義進行哲學回應,最困難的地方不是法律本身是否具有定在屬性問題,而是法律被“理性地”預設是否可行的問題。法律現(xiàn)實主義者提出,法律規(guī)劃(預設)是不可行的,司法便是“法律發(fā)現(xiàn)”,法官在行動中立于“存在”的立場,當自我決定裁判問題,法官從來都不是依據(jù)法律引出其裁判,而是始終以一種確定的先入之見,即由個人根據(jù)情境確定的成見來形成其判斷。法律現(xiàn)實主義者的這一立場,與早期存在主義哲學立場幾乎一致,法律現(xiàn)實主義者自身也確實樂于被看作是存在主義者。因為在存在主義哲學看來,世界是處在“生活”或“存在”意義上的,理性規(guī)劃是不可行的。
我們必須坦承,存在主義及其主要繼承者后現(xiàn)代主義具有極大的思想價值,其根源在于它對近現(xiàn)代尤其是啟蒙運動的理性主義表現(xiàn)的不滿。黑格爾對精神世界的性質(zhì)解釋雖然是合理的,但是他在認知論和實踐論上陷入了極端的“主體自負”。黑格爾承認,人的現(xiàn)實精神具有局限性,是絕對精神返回到它自己的階段,在這個階段,知識(精神體系)是增長的,知識是一個辨證的過程,在認識過程中進行理解的意識和它的對象都得到了改變,每一種新的知識的獲得,都是過去的知識與一種新的并且是擴展了的調(diào)解或重新匯合。74 但是,黑格爾認為,客觀精神發(fā)展到最后便是超出局限性,而達到世界精神—絕對精神,他說:“世界歷史就是使未經(jīng)管束的天然的意志服從普遍原則,并且達到主觀的自由的訓練”75 。從黑格爾這里,絕對理性主義滋生了。76 絕對理性主義認為遵循一定的理性原則,就可以認識真理、設計美好未來;
世界是二元的,自我和對象構(gòu)成世界,自我與對象之間存在間隔,后者被前者思維著。
理性主義哲學的這種“主觀意識”以及知識客體化的模式,在十九世紀晚期和二十世紀初期開始受到懷疑,尤其是受到早期存在主義的猛烈抨擊。胡塞爾的現(xiàn)象學是較早的批判理論。胡塞爾表面上追隨康德的主觀主義,但他把意識限制于它自己的內(nèi)容,并企圖從這種“感覺材料”和純判斷的抽象出發(fā)構(gòu)造世界。他提出了超驗現(xiàn)象學的戰(zhàn)略,通過把對世界實際存在的確信“放在括弧里括起來”,確定現(xiàn)象與相應的意識活動之間本質(zhì)的對應關系。這樣,就削弱了主觀主義的基礎。77 尼采和弗洛伊德,從不角度揭露了反思意識的幼稚,提出理性的有限性。78 維特根斯坦在后期發(fā)生轉(zhuǎn)向,他通過語言研究,揭露把語言當作我們“所應用”的邏輯上完美無缺的人工系統(tǒng)的做法具有無法克服的困難,并提出了日常語言的優(yōu)先性,他說:“學習一種語言并不是解釋,而是訓練”。79
海德格爾,在繼承上述批判思想尤其是胡塞爾和尼采的哲學基礎上,對西方形而上學思想尤其是理性主義進行了徹底清算。他認為,胡塞爾忽視了生活世界,胡塞爾超驗還原的目的,在于澄清意識的對象,但生活世界則是作為意向?qū)ο蟮囊曈蚱鹱饔,自我是在生活世界之中的,這樣,胡塞爾的超驗圖式的基礎就成為不可能。海德格爾反對胡塞爾那種仍像傳統(tǒng)哲學那樣把存在理解為意識的客觀過程的結(jié)果(二元論)的思維方式,他認為自我(此在)和對象(在者)的對立是沒有的!按嗽谑且环N實體,正是在此在的存在中,它使自己在理解上與該存在相符合”。通過這一哲學理論,尤其是二元論的顛覆,海德格爾把自我概念從哲學史上的中心地位趕了下去,把“生活世界”活生生地引了進來。他提出,人之所以存在,僅僅是就他被存在所安排并在他的思維中加入事件而言的!芭c存在的闡明站在一起的就是我說的人的存在……人這樣存在,即他在‘這里’,亦即存在的闡明。”到此,海德格爾的存在主義也就走到了一元論,傳統(tǒng)哲學主體與客體的間隔被拿掉,沒有一個對另外一個的思維或認識問題,只有“存在的闡明”。80
到這里,理性主義哲學(在法學領域表現(xiàn)為黑格爾的實體法哲學)確實受到致命的打擊,形象的說法是“絕對理性主義破產(chǎn)了”。存在主義和其他批判者確實看得很清楚,理性主義建立在統(tǒng)治和利用科學為基礎的“循環(huán)啟蒙”(perennierende Aufklaorung)的基礎上,(點擊此處閱讀下一頁)
如黑格爾的歷史哲學所代表的父之王國(古代)、子之王國(中世紀)及精神王國(近現(xiàn)代)三段式的烏托邦思想,所以根本就沒有能力回答對于人類確實重要的問題,包括自由、罪責、責任的確定問題;诶硇灾髁x的主體與客體分離的“二元論”、“總體化理性”(totalierende Vernunft)和“現(xiàn)代強制完成”(Vollendungszwang der Moderne)都是可疑的。81
但是,即使說“絕對理性規(guī)劃是不可行的”,我們就可以由此“推論”“法律預設就是不可行的”,因此司法應該是純屬法官個人的立于情境化的任意活動嗎?本文認為,就哲學立場而論,法律現(xiàn)實主義得出這樣的結(jié)論,實在是走得太遠了。理由如下:
。1)存在主義不能把“理性”從哲學上徹底趕下去
早期存在主義從各個角度出發(fā),揭示了人的非理性因素的存在,批駁了理性主義對于真理的幻想。人的思維具有局限性,非理性意識的活動伴隨著思維甚至決定思維,思維應用系統(tǒng)的不完美,諸如此類,都是對理性主義自大狂的成功揭露。但是,早期存在主義哲學最核心的思想,還不只是要揭露理性主義的自負,而是要弱化或拿掉自我概念。海德格爾極力主張,要將“自我”概念趕出哲學,通過對自我的廢除徹底清除主觀主義,來達到徹底否定認識論。換言之,是要把“理性”從哲學上徹底趕下去。
遺憾的是,存在主義愿望雖好,在這里卻忽略了理性的本性,理性是與“我們”即人同在的,是不可能搬掉的。正如黑格爾所說,理性的本性就是自我,在這種動物所沒有的思維里,人總是意識到“我”,知道他自己是我,而且確信著“自我”,理性雖是有局限的(相對真理認知而言),但人仍是一如既往確信它自己。海德格爾說思維從“此在”(這里)開始,而不是從“彼在”(那里)開始。如果拿掉了自我,那么由誰來“此在”呢?由誰來體會“此在”呢?哲學總是哲學家的哲學!
存在主義的錯誤在于看不到精神的自主本性,以為可以搬掉自我。存在主義沒有注意到自我的理性的韌性,錯誤地以為自我可以放棄,世界可以無計劃、無主體化。既然自我拿不掉,那么海德格爾的“林中路”無限敞開的生活世界也就不可能。我們可以說,從自我出發(fā),無論怎樣和“客體”視域融合,個人仍然要被他自己的精神和思維意識支配著(或者無意識),無法不自覺或不自覺地進入自己確信的理性,自覺或不自覺地“規(guī)劃著”生活。在一個無數(shù)人組成的群體世界--國家或社會,這樣的自我更是不可避免。用法律計劃著生活,正是我們的“自我”“自覺或不自覺”的作用方式。
。2)生活在“概念”世界正是我們的命運
人倒是愿意生活在無限具體的世界,但是沒有這個精神能力,也沒有這個命運。人的自我規(guī)定性,使得制度有限性和具體世界的無限性永遠成為人不能擺脫的矛盾。我們可以說,人因他的精神的內(nèi)在與外在條件受到局限,不可能獲知不變的真理。但人又是自我規(guī)定性的動物,正是這種精神局限性,我們又可以說,人的活動和生活意義已必定被他的有限精神圈住。盡管具體世界無限豐富,但人只能到他的精神為止,只能在有限中存在,這就是命運,人的自主來自理性(自我),人的限制也來自理性。
所以,理性主義破產(chǎn)了,只意味著我們的真理或者“完美概念”的幻想破滅了,但并不能說,我們就可以超越概念而生活。概念是我們的“自我規(guī)定性”的產(chǎn)物,只要我們存在,我們就會規(guī)定出關于我們生活的概念。概念具有普遍性或抽象性,即針對具體來說,是粗糙的、充滿局限的,包括法律在內(nèi)的客觀精神出自人類的“理性”精神,當然要印上這種“普遍性”特質(zhì)。超越理性、思想、概念的世界或許是真理的世界,只是這真理世界與人無緣。這就是說,概念雖然是比具體更低、更不豐富、更不真切的東西,但人只配得到它們。
形而上學的錯誤,在于把精神絕對化,以為個人精神可以完美無暇法律理性可以達到極限,唯名論和存在主義的共同錯誤,則在于它們看不到精神對人活動的限制,以為人可以擺脫精神局限,誤以為人能生活在具體豐富之中,能夠脫離概念指引而生活。當然,人的精神世界是可以向增長發(fā)展的,個人大腦的生理功能、語言尤其是書面語言等定在交流形式為精神的積累和提高提供了充分條件。隨著新知識的揭示的出現(xiàn),就會對既有的概念規(guī)定世界提出更新或進入的要求,這就是所謂的要求“概念面對實際”。當這種新的揭示只在單個人身上發(fā)生時,表現(xiàn)為個人與社會的沖突,當在大規(guī)模的范圍發(fā)生時,就表現(xiàn)為新勢力與保守勢力的沖突。新的揭示積累到一定程度,最終會找到概念規(guī)定形式,更新或者補充原有概念規(guī)定世界,但永遠不能突破概念世界本身。
存在主義企圖達到的具體世界,是我們作為人所不能達到的世界。波普爾在這一點上很清醒,他晚年的主要貢獻,就是提出了客觀精神世界的存在性(且不完全是心靈的產(chǎn)物)以及自主發(fā)展性,他稱之為“世界3”!笆澜3”是知識客觀化的產(chǎn)物,本身具有獨立存在體系,是抽象了一切人類感情的理性的自我展開,是一個波普爾稱之為“沒有認識主體”的認識過程。82 在此,波普爾相信,盡管科學主義可“證偽”,但仍然存在一個客觀精神世界,它是搬不掉的,并且是自主向前發(fā)展的。
(3)法律是要使什么發(fā)生----“法哲學不是哲學”
存在主義的哲學思想即使是正確的,也不一定就可應用到對法律世界的觀點上。作為一種哲學思想,存在主義立足的是如何看待我們及世界這一出發(fā)點,基本上屬于“求真”范疇。在海德格爾那里,“此在”或者“存在的闡明”,也都是為“理解”而來的。存在的世界如果被打開,就會是一首詩或者一件神廟作品,以無限的方式而存在于大地,“無聲地開啟著世界,同時又把這世界重又置回到大地之中!83 海德格爾只需要求真,不需要功利!哲學不能使任何東西發(fā)生。這就是詩人奧登所說:“詩不能使任何東西發(fā)生。”
但是,法律卻是要使什么東西發(fā)生。我們要不要預設法律,要不要在解決我們?nèi)穗H沖突這個世界確立一種穩(wěn)定的預先規(guī)劃好的秩序,卻是一個不完全可由對世界的“求真”統(tǒng)一決定的問題。一般性的求真,只希冀知道“真”是什么或世界實際是什么樣。但是,在面對法律預設問題時,我們不是只需要知道什么是世界的真和世界實際怎么樣,我們還需要知道實際人生怎么過,“存在的”的人際沖突怎么及時解決。在法律世界,我們遇到了功利性要求,我們雖然要思考關于世界的真理,卻更需要思考如何解決、緩和現(xiàn)實沖突的辦法。從這個意義上說,邊沁是偉大的,因為他察覺到了功利主義是法律的生命。84 雖然功利到底是什么,以及功利是不是法律的唯一目標,他的觀點并不是完全沒有疑問。所以,“理性是不可行的”或“絕對理性是不可行的” ,即使適合于世界觀,也不一定適合于法律觀。法律實在性問題,并不是一個基于理性主義之可行與否進行判斷的哲學問題,而是一個基于如何面對實際世界的沖突關系如何找到及時有效的解決方式的判斷問題,不是根源于求“真”,而是根源于我們實際如何認識我們的人際關系。前面柯亨說到,“社會條件是法律實體論的前提”,或許正是此意。
法律具有實在性,即預設沖突解決規(guī)則,限制司法者的任意性,正是根源于對如何“及時有效”解決沖突的追求。法官總體上服從法律,裁判具有可預期性和普遍性,可以被理解為正是此項“有效”(沖突各方可以達成心理妥協(xié)的最低的司法形式要求)的基本要求。所以,在法律世界之觀點,要依據(jù)的不是真理問題,而是價值問題。正是為此,法哲學雖然也用上了“哲學”這個稱謂,但本身確實已經(jīng)不是一般意義的“哲學”,并且這個悖論絕對不像“白馬非馬”說那么簡單。許多法哲學家已經(jīng)清醒地意識到這一點,他們把法哲學稱作關于法律“正義”的學問,或諸如此類表述,而沒有說成是追求法律“真知”的學問。德國當代的偉大法哲學家考夫曼直接斷言:法學的科學性是個虛假的問題,法哲學的目的是要探討“正當法”及正義問題。“所有這樣的法哲學家們,他們不滿足于形式上的思維實驗,并不因為我們在內(nèi)容上的認識似乎沒有出路而氣餒,相反他們提出了法哲學的、特別是正義的真正問題”85 ;
“一種內(nèi)容上的法哲學的復活,這種法哲學關注法哲學的‘原本的’問題,關注命運問題,關注如今對人和人類切實相關的問題”86 。正是因為關注人類的命運—現(xiàn)實的命運,才有了法律,有了對法律的信念。
七、余論:兼為概念法學辯護
法律是實在還是不實在,這是一個問題。這是個哲學問題,又不完全是個哲學問題。法律現(xiàn)實主義者只在哲學的意義上匆匆地做出結(jié)論,為司法的任性吶喊助威,卻因此忽視了人類作為一個整體的存在,或者說作為以國家為單元的各個整體的存在,對于其人際關系的調(diào)整機制,還有更實際的功利要求,需要進行比求真更為復雜的抉擇。
維護法律實在論是一種明智的抉擇,比任由法官“臨機”而動的做法要好。因為,這種機制確立了立法與司法分權機制,前置一個立法空間(法律預設空間)約束司法行為,使人際沖突的解決,建立在立法者的預先考量的前提之下;
在這個法治結(jié)構(gòu)中,任何一個司法者都分“司”著共同體的智慧。雖然邏輯上,在每一個案中,并不總是預先思考比任由法官“臨”機思考要好,并不總是集體(立法者)思考比任由法官個人思考要好,但是根據(jù)我們的生活經(jīng)驗,在大多數(shù)情形還是這樣的。在現(xiàn)實生活中,我們應該抉擇“法律實在論”還是“法官存在論”,也就不言而喻了。
概念法學和分析法學在這一條上旗幟鮮明,堅決貫徹法律實在論,從這一點來說,要遠勝法律現(xiàn)實主義和極端的實用主義。在接受了法律實在論基礎上,人們對法律往往更愿意采取概念化的表達方式,因為概念化的法律具有一種立法技術上相對優(yōu)勢,法律規(guī)則在語言上使用法律概念,其結(jié)果是可以獲得一種嚴密規(guī)定的效果,這種嚴密性具有最大限度的指引效果,比其他類型的語言包括判例具有更持久、更詳實地劃定要求注意的特征。87 這正是概念式的立法和概念法學如此發(fā)達的原因,也是還會繼續(xù)發(fā)達的原因。
當然,如果我們走向極端,把立法—司法結(jié)構(gòu)看作是絕對由立法主導,就會引發(fā)弊端。概念法學在這一點上應該受到非議。極端的概念法學家認為,法律概念內(nèi)涵可以做到邏輯計算那樣的精確,法律規(guī)則可以通過概念化并借助不同層次的抽象達成完整無缺的體系,這樣,一切法律問題,都可在法律中找到對應的概念,借助邏輯思考的辦法處理掉。法律適用,不過是簡單的邏輯進程,即以法律規(guī)范對某種生活客觀狀況進行歸納(Subsumtion)。88 法官的任何實際的智慧決定,如果超出了概念的范圍,在他們眼里就是“敗壞了法律”,就是壞的。89
哈特正確地批評說,這些極端的概念法學家顯然誤解了概念的屬性,實際上,法律規(guī)則和法律概念不可避免存在“空缺結(jié)構(gòu)”,對于具體情境來說具有欠缺靈活的抽象性,并存在或多或少的不適時性。哈特認為,正是在這一點上,分析法學與概念法學區(qū)分開來,因為分析法學認識到,一方面立法者是人而不是神,所以不能預見一切,另一方面法律概念存在不可避免的“裂縫”,所以不可能完美無缺。90 同時,許多法學家也清醒地看到,法官雖然有時狹隘有時任意,但由于面對問題,往往會激發(fā)出實踐的智慧,如果加以堅決壓制不免是一種浪費。91 所以,在堅持規(guī)則先導的前提下,使概念貼近實際的運用是必要的,哈特因此呼喊,現(xiàn)在到了否定概念“天國”,反對彼岸,返回地球的時候了!92
但是在此,千萬不要誤解了哈特的真實意圖,哈特要反對的,僅僅是概念的“天國”,或者說概念“神話”而已,他不反對概念“世界”本身。哈特說得好,只要建立概念的“開放結(jié)構(gòu)”93 ,法學傳統(tǒng)是可以化腐朽為神奇的。概念法學被看成是科學的時代應該結(jié)束了,但就信奉法律實在論而言,概念法學本身負有重要使命,絕不會輕易謝幕。
[1997年10月初稿。2003年5-6月再改。]
[修改補記:近日因SARS肆虐休閑在家,無意中翻檢出這篇舊文。本文曾發(fā)表于《比較法研究》1998年第3期。論文動機是想針對正在盛行的輕視規(guī)則建設、過分推崇司法情境論的觀點進行一些反駁。我認為,概念(注釋)法學和分析法學為中心的法學傳統(tǒng)在堅持法律實在論這一點上,貢獻卓著,是值得我們維護的。我國法學、法律制度以及法律職業(yè)共同體非經(jīng)概念整理、規(guī)則分析階段不可成熟,法學批判只有在由概念法學和分析法學支持的實證法發(fā)達之后才有實際意義。尤其我國有過長期的司法與行政不分的歷史,司法專斷、司法腐敗比較嚴重;
更兼1949以后我國長期推行“政治取代法律”、“政治掛帥”以及“政策之治”,(點擊此處閱讀下一頁)
法律信仰蕩然無存,故在今天來倡導尊重法律“規(guī)則”更有特殊的意義。此作中諸多討論方式現(xiàn)已不能盡我心意,但基本觀點仍為我目下所能接受。又畢竟是我當時沉醉于概念法學和分析法學的一個見證,不忍廢棄。因是公開發(fā)表了的作品,終究不便大做修改,卻屬于自己的作品,又忍不住不改,所以取了個折中,在盡量維持原貌的基礎上,做了些必要調(diào)整和補充。龍衛(wèi)球,記于2003年6月8日。]
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1,該論文的動機在于為我致力用概念法學及分析法學方法研究法律提供一個理論基礎。概念法學堅持法律實在論,其一個重要立場,是強調(diào)法律的穩(wěn)定適用性以及教義學(法律概念和法律規(guī)則注釋)的意義。分析法學雖然有別于概念法學(分析法學家哈特專門撰文做了說明,參見H. L. A. 哈特:《耶林的概念天國與現(xiàn)代分析法學》,陳林林譯 ,載www.chinalegaltheory.com。),即承認概念的空間和開放性,但有一點仍然與概念法學相同,它同樣重視法律概念,并相信法律是可預定實踐的。
2,法律實在性也稱法律客觀性。
3,概念法學關于“法官必須從法律中推導出其法律判決”以及分析法學關于“法官必須受法律約束”的表述,都包含了法律具有實在性的理解。在這里我只是在法律規(guī)則應確定地實踐的意義上來探討法律實在論的意義。法律具有實在性并不導致必然不容許法官進行任何意義的“司法能動”或這說“規(guī)則重建”。但是,法官如何具體發(fā)揮其實踐理性功能,屬于另一個話題,故本文對之未做深論。
4,例如,《德國基本法》第97條第1款規(guī)定,“法官享有獨立的地位,只服從法律”;
《日本憲法》第76條第3款規(guī)定,“所有法官依良心獨立行使職權,只受本憲法及法律的約束”;
《意大利憲法》第101條規(guī)定:“司法權以人民的名義行使,法官只服從法律!
5,拉倫茨(karl Larenz):《法學方法論》,陳愛娥譯,臺灣五南圖書出版公司1996年版,第5頁!斗▽W方法論》是拉倫茨的名著,1960年初版,之后多次修訂。他在該書倡導了發(fā)展概念法學和利益法學的評價法學,但仍然堅持維護法治之安定性和普遍性,信奉法治國原則是不可動搖的最高原則之一。他認為,法規(guī)范的普遍化和普遍實踐,是我們可能而且不得不采用的模式,相反,追求個案特殊的具體的公正的企圖,不僅是不效率的,也是不可能的,所以現(xiàn)代法學的課題不在其他,而在以下法學方法:尋找使價值判斷客觀化的方法,以保證法的普遍性和法的安定性在切合時代使命的目標下得以客觀地向前地實踐。拉倫茨通過描述并評論現(xiàn)代方法上的論辯,提出法規(guī)范和實踐的關系點,及當為和實存的關系點是:不可分割的“結(jié)構(gòu)交織”,或者說成立“循環(huán)學上的論證”,法官要在法律和事實之間“眼光往還流轉(zhuǎn)”,但其價值判斷最終不能脫離循環(huán)中的法規(guī)范的規(guī)范作用。
6,Rudolph von Jhering, Im Juristischen Begriffshimmel, http://www.mauthner-gesellschaft.de/mauthner/tex/iher1.html.
7,Joseph W. Bingham,What is the Law?,II Mich. L. Rev.,I,109, 9,10(1912)。
8,馬丁·戈爾。骸睹绹20世紀法理學與法哲學(上)》(顧速譯),載南京大學法律評論》總第3期,第5—10頁。本文認為,發(fā)軔于1980年代的批判法學運動接近于當年的法律現(xiàn)實主義法學,因為其指向了法律實在論,但限于篇幅以及為集中論述方便,在此不做介紹。
9,美國法學在霍姆斯之前,受英國18世紀法學家布萊克斯通(I. W. Blackstone)的影響,以蘭德爾(Christopher Columbus Langdell)為代表接受了“司法判決宣告”理論。蘭德爾在其1871年《合同案例書》和1905年《衡平法概論》闡釋了概念主義的觀點,認為法律是由有限數(shù)目的基本理論和原則組成,法庭只是宣布法律而不是創(chuàng)造法律,法律只能從基本學說和概念中邏輯地發(fā)展;裟匪狗磳Π逊煽闯墒且粋邏輯自洽推演的體系的觀點,他在1881年霍姆斯《普通法》一書和1897年《法律之路》一文中,吸收功利主義,提出普通法的發(fā)展原則是立法的、以政策為基礎的法庭判決,“法律的生命不是邏輯而是經(jīng)驗”,但他沒有否認法官一般受規(guī)則的約束,只是主張法官可以考慮政策問題,通過法官故意的邏輯形式的“錯誤”發(fā)展法律。在霍姆斯看來,法律規(guī)則是“堅硬的事實”,只有“壞人”才會認為法律不過是法庭決定的概括性預測。參見:I. W. Blackstone, Commentaries; C. C. Langdell, Cases on Contracts, Boston, 1871; C. C. Langdell, Brief Survey of Equity Jurisprudence, Boston, 1905; Oliver W. Holmes, The Common Law, Boston, 1963, (first Published 1881); O. W. Holmes, The Path of Law, 10 Harv. L. Rev. (1897)。
10,格雷在1909年《法律的性質(zhì)與來源》闡述了以下觀點,“對法院將要做些什么的預言……即我之所謂法律”,他的真正目的在于批評薩維尼的歷史學派,認為歷史學派不過是一種版本的宣告理論,即法官的任務是發(fā)現(xiàn)事先已存在的法律(民眾精神),然而法律和法官創(chuàng)造的法律之間有真正的間隔,法規(guī)的解釋仍是法庭的事情。格雷最終仍然保留了實證主義傳統(tǒng),他只是利用“間隔”突出法庭的地位,即法律是有法庭在確立法律權利和責任時遵從的普遍規(guī)則組成。格雷在他的專長財產(chǎn)法領域,仍然采取概念主義的路線。參見:John C. Gray, The Nature and sources of the Law, 2nd ed., Boston, 1963;
Gray, The Rule Against Perpetuities, 1st ed., 1886; Gray, Select Cases and Other Authorities on the Law of Property, Vol. 1-6, 1888—1892.
11,龐德在1908年出版了《機械的法理學》,受德國法學家耶林的影響,既譴責沒有規(guī)則的法律,又強調(diào)對案件中事實的敏感性,開創(chuàng)了他的“社會學法學”。他在1913年開始發(fā)展社會利益理論,社會利益是一種最普遍的個人利益,可資法庭和立法為政策判斷。同時,針對社會利益理論中并未提供有關沖突的利益的評價標準,他從德國法學家約瑟夫·柯勒那里受啟發(fā)提倡以“關于文明的司法假定”填補這一間隔。但是他一直沒有放棄以規(guī)則為指導的想法。參見:Roscoe Pound, Mechanical Jurisprudence, 8 Colum. L. Rev. 605(1908); R. Pound, The Economic Interpretation and the Law of Torts, 53 Harv. L. Rev. 365, 383(1940); R. Pound, A Survey of Social Interests, 57 Harv. L. Rev. 1(1943); R. Pound, Outlines of Jurisprudence, 5th ed., 1943.
12,弗蘭克在《法律與現(xiàn)代精神》第6次印刷前言中,否認自身是規(guī)則懷疑論者,只承認是“事實懷疑論者”。參見:
J. Frank, Law and the Modern Mind, Garden City, N.Y., 1963 (first Published 1930), xxv(1948年版第六次印刷前言).
但當代美國法哲學家馬丁·戈爾丁認為,盡管弗蘭克意識到規(guī)則“幫助法官對預感的性質(zhì)作核查”,由于他引用荷門·奧利芬特(Herman Oliphant)關于法官并不受規(guī)則和原則所控制的認識,斥責約翰·迪金森(John Dikinson)試圖決定規(guī)則與裁量之間的分界線,使他在實際上回到約瑟夫·賓漢(Joseph W. Bingham)的理論中關于規(guī)則只是“思想工具”的觀點。不過,弗蘭克在1941年成為美國第二區(qū)上訴法院法官后,在1949年《初審法庭》一書中,對規(guī)則的態(tài)度已經(jīng)有很大轉(zhuǎn)變,顯得比較友好。參見[美]馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》(顧速譯),《南京大學法律評論》總第5期,第6-7頁。
13,盧埃林也堅持說他從未否認規(guī)則的存在和作用,而且隨著時間的推移,他對規(guī)則的態(tài)度同樣發(fā)生了轉(zhuǎn)變,在《統(tǒng)一商法》中接受了龐德的觀點,承認作為指導意義的規(guī)則。他贊成說,“規(guī)則不是去控制,而是去指導決定”。這種具有指導意義的規(guī)則,不是那種講究形式精致的,后者堅持司法結(jié)果與作為整體的法律制度邏輯自洽,而是具有粗略風格的靈活的留有政策考慮空間的規(guī)則,富有“情境意識”和“功能的美妙”。這樣,盧埃林與其他現(xiàn)實主義者實際分道揚鑣了。他最終承認了不同于單個司法決定的“規(guī)則”(盡管是指導性的),并由此認為[上訴法院]的司法決定是“可以合理預測的”。See K. N. Llewellyn, The Common Law Tradition-- -- Deciding Appeals, Boston, 1960. pp.179.
14,J. Frank, Law and the Modern Mind, pp.138, 141, 72, 295, 141, 138, 9, 109, 140, 113(n.4), 298.
15,K. N. Llewellyn, The Bramble Bush, New York, 1951(first Published 1930), pp.12.盧埃林還認為,在原始制度中規(guī)則是賠償?shù)囊?guī)則,但后來成熟的思考認為這種概念還不夠,因而引入了權利和利益概念,作為賠償所大致保護的對象,這些概念只會對規(guī)則概念增添混亂,他建議將這些概念翻譯成純事實的術語,即通過“行為的觀點”而翻譯成法庭所實踐的“規(guī)則”。
16,Joseph C. Hutcheson, The Judgement Intuitive: The Function of the “Hunch” in Judicial Decisions, 4 Cornell L. Q. 274(1928,29);
馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》(顧速譯),第6頁。
17,J. Frank, Law and the Modern Mind, pp.138;
馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》,第6、7頁。
18,對包括現(xiàn)實主義在內(nèi)的廣義實用主義法學的描述,可參見[英]哈特:《法律的概念》,張文顯等譯,第7章“規(guī)則懷疑主義”,中國大百科全書出版社1996年版;
德沃金:《法律帝國》,李常青等譯,第5章“實用主義和人格化”,中國大百科全書出版社1996年版。
19,John. Dickson, Legal Rules: Their Function in the Process of Decision 79, 842, 857, 851, 860(n. 51) U. Pa. L. Rev. 833,843(1931); John. Dickson, Administrative Justice and the Supremacy of Law, 141(N. Y. 1955, 初版1927);
[美] 馬丁·戈爾。骸睹绹20世紀法理學與法哲學(下)》(顧速譯),《南京大學法律評論》總第4期,第9-11頁。
20,現(xiàn)實主義法學對迪金森的答辯意見,參見 Felix S. Cohen, Ethical Systems and Legal Ideal, 12. N. 16(Ithaca, N. Y. 1959, 初版1933);
Felix S.(點擊此處閱讀下一頁)
Cohen, Transcendental Nonsense and the Functiona Approach, 35 Colum. L. Rev. 809(1935).
21,參見凱爾森:《國家與法律的一般理論》,序言和第1章,中國大百科全書出版社1996年版,沈宗靈譯。凱爾森的人格理論還有一個考慮,就是要建立一元論,批判奧斯丁保持著把法和國家當作兩種不同實體的傳統(tǒng)意見的二元論。根據(jù)奧斯丁的理論,國家是一個法外實存的實體,它制定法律,但凱爾森通過把國家看作不過是國內(nèi)法律秩序的人格化,就建立了一個作為法的理論不可分割部分的國家理論,凱爾森認為他的一元論取消了那個一定道德、政治假設的實體化的國家概念,也就揭露了傳統(tǒng)法學內(nèi)的政治意識形態(tài)。
22,凱爾森:《國家與法律的一般理論》,第1編第1章,第42--45頁。
23,凱爾森:《國家與法律的一般理論》,附錄,第457—488頁。
24,凱爾森:《國家與法律的一般理論》,第2編第6章,第401—405頁。
25,凱爾森:《國家與法律的一般理論》,附錄,第457—488頁。
26,凱爾森:《國家與法律的一般理論》,第1編第11章,第163頁。
27,H.L.A.哈特:《耶林的概念天國與現(xiàn)代分析法學》,陳林林譯 ,載www.chinalegaltheory.com。
28,哈特:《法律的概念》,第2章,第5章,第7章第124—140頁。
29,哈特:《法律的概念》,第4章第58頁,第5章第90頁。
30,哈特:《法律的概念》,第6章。
31,德沃金:《法律帝國》,第9章。
32,德沃金:《法律帝國》,第32頁。參見德沃金的評價。
33,德沃金:《法律帝國》,第364頁。
34,傳統(tǒng)解釋學主要代表有威廉·狄爾泰和施萊爾馬赫。他們是以將解釋問題當作與科學理解有關的方法論問題為出發(fā)點的,并受科學主義的影響,主張一種不偏不倚的解釋立場,即試圖克服時間鴻溝去解釋對象,認為認識者是一種自主的主體,他能成功地從歷史的偏見中解脫出來。認識者自身當時的情境只具有消極的價值,理解就是清除了一切偏見的主觀性的活動。例如狄爾泰說:理解在本質(zhì)上是一種自我轉(zhuǎn)換,在這種活動中,認識者否定了把他與他的認識對象分離開來的時間距離并使自己與對象處于同一時代。狄爾泰的這種反思的歷史意識,被稱為阿基米德歷史意識。傳統(tǒng)解釋學理論受到笛卡爾主義和理性主義哲學的影響,這種哲學認定有一種自主的主體,它能成功地使自己從歷史的直接纏繞和伴隨這種纏繞的偏見中解脫出來。參見施萊爾馬赫著《解釋學》和狄爾泰《狄爾泰全集》第7卷。傳統(tǒng)法學的解釋學,如文理解釋派、系統(tǒng)解釋派、歷史解釋派等,均在這一立場提出具體的方法。
35,參見漢斯-格奧爾格•加達默爾(Hans-Georg Gadamer):《哲學解釋學》,夏鎮(zhèn)平等譯,上海譯文出版社1994年版,編者序言第1—49頁。加達默爾認為,此在不能從自身的事實性中擺脫出來,而且,此在自身是徹底有限的并且是暫時的“在世存在”,理解所具有的存在性和綜合性是顯而易見的,根本不可能有無前提、無歷史的解釋,真正的理解不是注視著他者,而應把注意力放在主題之上,即通過想象走向理解,只有當解釋者被主題推動著、在主題所指示的方向上作進一步的詢問時,出現(xiàn)真正的對話,我們才能達到理解的可能條件。由此,他認為解釋不再是一個方法論問題,而是一個本體論問題,科學理解意義上的解釋方法應作為虛假命題消失,真正的理解或解釋是存在意義上的,它被認為是一種事件,是歷史自主的運動。關于加達默爾的理論,另請參見加達默爾:《真理和方法》,洪漢鼎、夏鎮(zhèn)平譯,上海譯文出版社1992年版。
36,J. Habermas, The Theory of Communicative Action: Volume I: Reason and the Rationalization of Society,Heinemann, London, UK, 1984. (Translated by T. McCarthy.). 對普遍性的堅持與拒斥,是哈貝馬斯與法國思想家發(fā)生沖突的焦點,他認為由啟蒙運動開創(chuàng)的普遍性應得到保存。德里達認為任何存在都可能是不在場的,進而徹底否定普遍性和確定性,主張非理性主義;
利奧達認為在審美時間中最重要的東西是可以被稱為“在場”的東西---初始綜合活動是懸置的,一開始,思想與材料是處于非間接的關系中,甚至沒有最基本的綜合活動, 差異是建立在時間概念上的,因此他認為不存在單一的理性,但存在多元的理性,由此也否定普遍性;
布爾迪厄只承認在某些場,在某一時刻存在對普遍性感興趣的行動者,然后他們?yōu)榱藵M足獨特的興趣而盡力創(chuàng)造了所謂普遍性,因此,他認為理性是歷史性的產(chǎn)物,沒有真正的普遍性規(guī)范;
福柯不挑戰(zhàn)普遍性本身,他挑戰(zhàn)的是普遍性的必要性,他認為普遍性是一個變量,具有由主觀性和理性的歷史性決定的歷史性,因此,他認為人文主義對非歷史性的普遍性的要求是不必要的,在將來有比人文主義所想象的更多的可能的自由,他引入了權力概念,認為權力事實既生產(chǎn)知識又生產(chǎn)實踐,權力沒有什么普遍性的先決條件,因此沒有對權力合法與否的批判理論,也不存在一種不受權力影響(power--free)的批判話語。中文資料可參見《當代思想家訪談錄》叢書(包亞明主編),上海人民出版社1997年第1版。
37,德沃金:《法律帝國》,第193頁。
38,德沃金:《法律帝國》,第172頁。
39,德沃金:《法律帝國》,第364頁。
40,德沃金關于整體性原則的論述,詳請參見《法律帝國》第6章。德沃金也反對因襲主義和實用主義,因為前者對法律闡釋的見解是,法官發(fā)現(xiàn)和執(zhí)行特殊法律慣例,后者對法律闡釋的見解是,法官不受在原則上必須彼此一致的習慣要求約束。詳見《法律帝國》,第4、5章,第364頁。
41,參見馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與發(fā)明問題》,第5頁。
42,“發(fā)現(xiàn)—證明”的術語可追溯到萊辛巴赫的《經(jīng)驗與預言》(芝加哥大學出版社,1938)一書。希拉里·普特南認為,自1949至1951年期間,在加州大學,萊辛巴赫是唯一一位既代表邏輯實證主義(盡管他本人拒絕這一稱號),又討論過邏輯實證主義的教授。參見希拉里·普特南:《從內(nèi)部看哲學的半個世紀》,盧德平譯,載http://www.guxiang.com/xueshu/others/zhexue/200109/200109190070.htm。
43,參見馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與發(fā)明問題》,第5頁。
44,參見馬丁·戈爾丁:《科學與法律中的發(fā)現(xiàn)與發(fā)明問題》,第5頁。
45,參見馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與發(fā)明問題》,第8頁。
46,參見馬丁·戈爾丁:《科學與法律中的發(fā)現(xiàn)與發(fā)明問題》,第9頁。
47,參見馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與發(fā)明問題》,第9頁。
48,Norwood Russell Hanson, ‘Is there a Logic of Scientific Discovery?′ in Brody, B.A. (ed.), Readings in the Philosophy of Science (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1970), pp. 620-633. Originally published in Feigl, H. and Maxwell, G. (eds.), Current Issues in Philosophy of Science, Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1961, pp. 20—34.又見費耶阿本德對漢森的評論,同注第35—39頁,以及漢森的答辯,同注第40—42頁。漢森的理論,還可參見NR Hanson, Patterns of Discovery, Cambridge University Press, London, 1958(此書有中文翻譯,《發(fā)現(xiàn)的模式》,邢新力,周沛譯, 中國國際廣播出版社1988版);
章士嶸:《科學發(fā)現(xiàn)的邏輯》,人民出版社1986年版。
49,H.A. Simon, Does scientific discovery have a logic? Philosophy of Science,40(1973), 471-480(赫伯特·西蒙:《科學發(fā)現(xiàn)具有邏輯嗎?》,載《科學哲學》40(1973):471—80)。
50,參見希拉里·普特南:《從內(nèi)部看哲學的半個世紀》。普特南在該文說,直至30年代某一時期,美國的哲學既沒有形式,也沒有空間。其后,邏輯實證主義者登上歷史舞臺,大多數(shù)美國哲學家都成了實證主義者。這一發(fā)展有這樣的優(yōu)點,也即為哲學學科引入了"高度嚴格的標準"。哲學變得"明確",而且人人都要學點現(xiàn)代邏輯。普特南同時也認為,邏輯實證主義帶來了其他一些后果。邏輯實證主義者認為,所有形而上學的問題都是無意義的。邏輯實證主義者的(所謂)中心論點都是假的--按照通常的觀點,邏輯實證主義者堅持認為,所有有意義的陳述,(1)要么是關于感知材料的可確證陳述;
(2)要么屬于“分析性”陳述,諸如邏輯和數(shù)學上的陳述。他們相信,綜合性論斷(也即,他們視為和有關感知材料的論斷相等同的經(jīng)驗性論斷),與分析性陳述之間涇渭分明。由此,普特南批評說,邏輯實證主義者不懂得有些概念是充滿理論特色的,也不明白存在著像科學革命之類的東西,而是認為科學哲學可以用完全非歷史的方式加以處理。40年代末,W.奎因指出,一些本體論問題,諸如數(shù)是否確實存在,是有意義的,這和邏輯實證主義者的主張相反,有助于實在主義形而上學在美國的復活,盡管奎因本人(不無遺憾)保留有一些實證主義偏見,此后不久他就認為分析和綜合的區(qū)別是站不住腳的。后來,奎因又指出,認識論有可能成為自然科學的一部分。普特南自認為,通過對"觀察項"和"理論項"的實證主義二分法站不住腳的證明,為摧毀邏輯實證主義助了一臂之力,為充滿活力的形而上學實在主義鋪平了道路,但對此他(很遺憾地)早在70年代中期就已放棄了。
51,參見紀樹立編譯:《科學知識進化論—波普爾科學哲學選集》,生活·讀書·新知三聯(lián)書店1987年11月第一次版。波普爾的著作還可參見:The Logic of Scientific Discovery,Basic Books,New York,1959;
The Poverty of Historicism,Beacon Press, Boston, 1957;
The History of Our Time: an Optimist′s View,148 World Affairs(1985);
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, Routledge, London,1962 ;
等等。
52,Kuhn, Thomas S,The Structure of Scientific Revolutions,Chicago University Press, 1970, 2d. pp. 148,151.(庫恩:《科學革命的結(jié)構(gòu)》,芝加哥大學,1970年第2版,第148、151頁及以下);
庫恩:《客觀性、價值判斷與理論選擇》,載《必要的張力》,芝加哥大學1977年,第322、324頁。同時參見馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》,第10頁及注15—18。
庫恩在波普爾的基礎上,提出還有一個“常規(guī)科學”問題,他認為科學一旦形成一定的理論系統(tǒng),就不再以單個假說面對自然界的審查,而是以整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)來對付經(jīng)驗世界了,這個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)在一定時期保持穩(wěn)態(tài),有一種保守的防御機制。對科學的哲學思考,必須從科學本身出發(fā),但又必須從這里投射到整個社會環(huán)境以及人的心理的深層結(jié)構(gòu)中去。
53,馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》,第11頁。
54,馬丁·戈爾丁?點擊此處閱讀下一頁)
《科學與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》,第11頁。
55,馬丁·戈爾丁:《科學與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》,第11頁。
56,前面我們已經(jīng)引用過一些國家的憲法條款。
57,許多國家憲法上把司法公正確立為憲法原則!妒澜缛藱嘈浴返谑畻l:“人人完全平等地有權由一個獨立而無偏倚的法庭進行公正的和公開的審訊,以確定他的權利和義務并判定對他提出的任何刑事指控!
58,對我國當今司法實踐來說,這里提出了關鍵的問題:我們今天的司法程序和司法的社會體系是否有足夠的實際力量使得法官們將自己的活動固定在司法程序的社會證明目標上,換言之,在司法活動中,社會化力量是否真的是一種現(xiàn)實的力量,法官在司法活動中是否真的處于個人價值觀受限的狀態(tài)?我們今天司法的腐敗和低素質(zhì)狀況,缺乏社會證明壓力應該是其中一個重要成因。
59,馬丁·戈爾丁:《科學與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》,第11頁。
60,針對庫恩的論點,一個普遍的批評意見是,庫恩否定區(qū)分發(fā)現(xiàn)與證明是因為他混淆了“證明領域”與“接受領域”,他把一個理論的可接受性和如何讓他人接受混為一談。這種批評并沒有切中要害。庫恩并不是混淆理論的可接受性和如何讓他人接受,而是將兩個問題的聯(lián)系割裂開來,認為讓他人接受純屬勸說技巧的運用,與理論(判決結(jié)論)本身的可接受性無關。參見馬丁·戈爾。骸犊茖W與法律中的發(fā)現(xiàn)與證明問題》,第11頁。
61,Morris R. Cohen, Jurisprudence as a Philosophic discipline, 10 J. of Phil. (1913);
Morris R. Cohen, Justice Homes and the Natural Law, in Cohen’s Law and the Social Order(New Brunswick, N. J. 1982, 1d,1933)。馬丁·戈爾。骸睹绹20世紀法理學與法哲學(下)》,第9—10頁。
62,黑格爾:《哲學史講演錄》,第3卷,賀麟等譯,商務印書局1959年第1版,第313頁。
63,黑格爾:《哲學史講演錄》,第3卷,第307頁。關于“概念”或“共相”的規(guī)定,在柏拉圖和亞里斯多德那里,是全,是一切,是一切在一中,因此具有先驗性;
在新柏拉圖主義---唯實論者那里,共相只是胚胎、萌芽、初發(fā)展者,換言之,僅是現(xiàn)實理性的產(chǎn)物。
63(1),黑格爾:《哲學史講演錄》,第3卷,第307-314頁。托馬斯是著名的唯實論者,奧康是著名的唯名論者。
黑格爾:《哲學史講演錄》,第3卷,第307頁。
63(2)黑格爾:《哲學史講演錄》,第3卷,賀麟等譯,商務印書局1959年第1版,第313頁。
64,Morris R. Cohen, Jurisprudence as a Philosophic discipline, 10 J. of Phil. (1913);
Justice Homes and the Natural Law, in Cohen’s Law and the Social Order(New Brunswick, N. J. 1982, 1d,1933)。馬丁·戈爾丁《美國20世紀法理學與法哲學(下)》,第9—10頁。
65,另外,柯亨對其兩極性原則也沒有進行深度的解析,還只存在觀念表層。
66,黑格爾:《自然哲學》,商務印書局1980年版,第616--617頁。
67,黑格爾:《精神現(xiàn)象學》,賀麟等譯,商務印書館1996 年版,第1--2頁。
68,黑格爾:《法哲學原理》,范揚,張企泰譯,商務印書館1995 年版。
69,拉倫茨:《法學方法論》,第233頁。
70,哈特:《法律的概念》,第1124,126,127,130頁。
71,阿圖爾•考夫曼 溫弗里德•哈斯默爾主編:《當代法哲學和法律理論導論》,鄭永流譯,法律出版社2002年版,第302頁。
72,維特根斯坦的早期著作《邏輯哲學論》(郭英譯,商務印書館,1992)和后期著作《哲學研究》(陳嘉映譯,上海人民出版社,2001)分別代表了他的邏輯實證主義和日常語言哲學。參見阿圖爾•考夫曼 溫弗里德•哈斯默爾主編《當代法哲學和法律理論導論》,第302頁。
73,哈特:《法律的概念》,第126,130,146頁
74,黑格爾:《精神現(xiàn)象學》,第40—44頁。
75,黑格爾:《歷史哲學》,王造時譯,三聯(lián)書店1958年版,第149頁。
76,在黑格爾之前,康德從認識“真正的數(shù)學命題永遠不是經(jīng)驗的判斷,而是先天的判斷”以及“真正的形而上學是先天綜合命題”出發(fā),借助人的先天理智的創(chuàng)造能力把后天經(jīng)驗加以組合,把理智的可靠性傳輸給經(jīng)驗,從而得出真正的科學知識。參見康德:《任何一種能夠作為科學出現(xiàn)的未來形而上學導論》,龐景仁譯,商務印書館1978年第1版。在黑格爾之后,現(xiàn)象學的胡塞爾追隨新康德主義的基本思想,力圖通過超驗還原的方法推導出存在物的本質(zhì)有效性。參見[德]胡塞爾:《純粹現(xiàn)象學通論》,李幼蒸譯,商務印書局1992年第1版。
77,胡塞爾的主要著作有《邏輯研究》(1900年—1902年)(倪梁康譯 ,上海譯文出版社1994年版)、《純粹現(xiàn)象學和現(xiàn)象學哲學的觀念》(1913年)、《歐洲科學的危機與先驗現(xiàn)象學》(1935年)等。另參見倪梁康:《現(xiàn)象學及其效應──胡塞爾與當代德國哲學》,三聯(lián)書店1994年版,第179-180頁。
78,尼采的著作主要有《悲劇的誕生》、《查拉斯圖拉如是說》;
弗洛伊德的主要著作有《夢的解析》(1900)、《精神分析引論》(1916年)、《自我與伊德》(1923年)等。
79,維特根斯坦:《哲學研究》,陳嘉映譯,上海人民出版社2001年版。
80,海德格爾觀點可參見《存在與時間》(1927年)(陳嘉映,王慶節(jié)譯,熊偉校,北京三聯(lián)書店2000年版)、《林中路》(1950年)(孫周興譯,上海譯文出版社1997版)、《論人道主義》(1946年)、《哲學—這是什么》(1956年)、《藝術與空間》(1969年)、《海德格爾全集》(1975年—)等著作。另參見加達默爾:《哲學解釋學》,夏鎮(zhèn)平等譯,上海譯文出版社1994版,第38—49頁;
靳希平:《海德格爾早期思想研究》,上海人民出版社1995年第1版;
張汝倫:《海德格爾與現(xiàn)代哲學》,復旦大學出版社1995年版。
81,考夫曼:《后現(xiàn)代法哲學--告別演說》,米健譯,中國政法大學出版社2000年9月版,第7-8頁。
82,參見紀樹立編譯:《科學知識進化論—波普爾科學哲學選集》。波普爾認為世界3是從世界(物質(zhì)世界)和世界2(主觀精神世界)派生的,包羅科學文化的精神內(nèi)容,是客觀精神或知識的世界。世界2創(chuàng)造了世界3,但世界3反饋于世界2,制約著科學家的主觀活動,科學的猜想,不完全是心靈的產(chǎn)物,它還取決于客觀知識的發(fā)展程度。世界3和世界1的關系必須通過世界2的中介,世界2作用于世界1創(chuàng)造世界3,世界3通過世界2的科學家的主觀理解,才能具體作用于世界1的物質(zhì)過程。
83,海德格爾:《林中路》,第26頁。
84,邊沁在最大幸福的原則下構(gòu)思法律批判、法律改革和調(diào)整以符合理性的目的。參見邊沁的著作《立法理論》(孫力等譯,中國人民公安大學出版社1993年版)、《政府片論》(沈叔平等譯,第商務印書館1995年版)等。
85,考夫曼:《后現(xiàn)代法哲學--告別演說》,“第2版獻辭”。
86,考夫曼:《后現(xiàn)代法哲學--告別演說》,“1991年版后記”,第55頁。
87,哈特:《法律的概念》,第127頁。
88,拉倫茨:《法學方法論》,第53頁,第356頁。
89,另參見哈特:《耶林的概念天國與現(xiàn)代分析法學》。
90,哈特:《耶林的概念天國與現(xiàn)代分析法學》。
91,拉倫茨等開創(chuàng)的評價法學,麥考密克、魏因貝格爾等提出的新分析法學家都在維護法律規(guī)則的規(guī)范作用的基礎上,對司法能動進行了調(diào)和,提出了建立“立法-—司法互動”的以法律規(guī)范為主導以司法實踐理性為發(fā)揮的法治結(jié)構(gòu)的構(gòu)想。參見拉倫茨:《法學方法論》;
麥考密克(N.。蚢cCormick)、魏因貝格爾(Weinberger):《制度法論》,周葉謙譯,中國政法大學出版社1994年第1版,第197頁.
92,哈特:《耶林的概念天國與現(xiàn)代分析法學》。
93,參見哈特:《耶林的概念天國與現(xiàn)代分析法學》。德國學者恩吉斯(Engisch)、阿瑟(Esser)、科因(Coing)、卡拿雷斯(Canaris)、拉倫茨等都提出了用“開放體系”拯救概念法學的辦法。參見:Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, S. 83f;
Esser, Grundsatz und Norm, S. 44,239,7;
Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 2. Aufl. 1983;
拉倫茨:《法學方法論》,第47-51頁。
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