蕭瀚:鄧玉嬌事件評論之一
發(fā)布時間:2020-06-20 來源: 歷史回眸 點擊:
只要辯護人無法介入偵查階段,任何對鄧玉嬌的不利指控,都應反對
中國的刑事司法一直是月朦朧鳥朦朧的玩意兒,為什么?
因為《刑事訴訟法》第三十三條的規(guī)定:
“公訴案件自案件移送審查起訴之日起,犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護人。自訴案件的被告人有權(quán)隨時委托辯護人。”
“人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日以內(nèi),應當告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護人。人民法院自受理自訴案件之日起三日以內(nèi),應當告知被告人有權(quán)委托辯護人!
上述規(guī)定意味著什么?
意味著辯護人——無論是律師辯護還是非律師辯護——都不能在偵查階段介入刑事司法程序。換句話說,辯護人和偵查人員在關于刑事案件的調(diào)查方面,訴訟權(quán)利不是平等的;
再換句話說,就是在調(diào)查案件時,對犯罪嫌疑人不利的偵查有特權(quán)!什么特權(quán)?就是控制證據(jù)材料的特權(quán),這意味著偵查人員可以根據(jù)自己的需要,對案件的證據(jù)材料進行篩選,其篩選過程沒有任何監(jiān)督。
以憲政最起碼的正當程序原則看,具有司法職能的政府部門在對公民進行刑事調(diào)查時,應該與該公民的辯護人共享司法資源,這其中就有最關鍵的證據(jù)材料。而《刑訴法》第三十三條極其無恥地公然規(guī)定在對公民進行刑事調(diào)查時,由控方獨享司法資源,由控方完全單方地全面完整地掌控證據(jù)材料。辯護人只有在控方提出控告之后,才能就控方給定的證據(jù)螺螄殼里做道場,這種情況下,辯護人唯一可能有所作為的前提是控方的技術性失誤,幸好中國的公安和檢察機關并沒有那么敬業(yè),不然的話還有哪個被冤枉的犯罪嫌疑人有活路?
《刑訴法》第三十三條是一條不折不扣的惡法!
在震驚社會的鄧玉嬌事件中,目前警方通報的內(nèi)容和最初的消息之間存在很大出入,警方的立案偵查方向是“涉嫌故意殺人罪”,而最初的消息卻顯示著明顯的正當防衛(wèi)特征。于是,這起案件的爭點就指向一個問題:鄧貴大等三人對鄧玉嬌所作所為到底是正在發(fā)生的強奸未遂案,還是一般性的服務供需矛盾?
這樣的爭論在單獨由警方控制下的調(diào)查會有什么樣的結(jié)果?
顯然,調(diào)查結(jié)果取決于巴東縣政府打算把這個案子做成什么案件!
調(diào)查此案的巴東縣公安局毫無疑問聽命于縣政府領導,現(xiàn)在既然是以“涉嫌故意殺人罪”作為立案基調(diào),在律師無法介入案件偵查階段這一前提下,也就是上述《刑事訴訟法》第三十三條規(guī)定的前提下,我們能相信他們對鄧玉嬌任何不利的指控嗎?
答案很簡單,只要辯護人無法介入偵查階段,任何對鄧玉嬌的不利指控,都是我們應該反對的。
《刑訴法》總則雖然規(guī)定了無罪推定原則,但如果沒有相應的正當程序配合,這“無罪推定”只是人權(quán)的紙上富貴,而目前就是這樣的狀態(tài)。
鑒于上述,現(xiàn)在最需要警惕的是:巴東縣政府會不會出于本位利益,在尊重民意的假象下,不斷拋出各種說法,敷衍民意,誤導民意,最后將鄧玉嬌推上死刑定罪的道路(或者把她鑒定成精神病人,坐另一種甚至可能更可怕的監(jiān)獄)——而律師則受制于《刑訴法》第三十三條望證據(jù)興嘆。
2009年5月22日於追遠堂
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