蕭瀚:轉(zhuǎn)型時(shí)代的司法改革
發(fā)布時(shí)間:2020-06-20 來源: 散文精選 點(diǎn)擊:
史家錢穆曾說過,中國歷代的大變革,往往都是在和平時(shí)代悄然發(fā)生。這十五年來的司法變革潤(rùn)物無聲,若不細(xì)加盤點(diǎn),似乎沒什么動(dòng)靜,然而一旦回望,卻發(fā)現(xiàn)一個(gè)個(gè)無聲的驚雷已在天邊久久回蕩,畢竟這是一個(gè)千帆競(jìng)渡、百舸爭(zhēng)流的大轉(zhuǎn)型時(shí)代。
一、司法模式的改革——從糾問式到抗辯式
以1991年的《民事訴訟法》為契機(jī),中國的司法模式,從原先的糾問式到抗辯式的改革悄然開始。雖然那時(shí)并不明顯,但是新民訴法的實(shí)施,以及轉(zhuǎn)年最高法院的司法解釋都為司法模式的改革奠定基礎(chǔ)。中國司法領(lǐng)域長(zhǎng)期以來奉行歐陸職權(quán)主義模式(即糾問式),這種模式在司法官員盡職的前提下,是適合中國傳統(tǒng)與國情的,但司法官員如果嚴(yán)重官僚化,就會(huì)侵害當(dāng)事人權(quán)益;
英美司法的當(dāng)事人主義(抗辯式)將法官完全中立化,不參與證據(jù)收集,僅僅根據(jù)訴訟兩造提供的證據(jù)來裁判曲直。1996年,《刑事訴訟法》修訂,刑事司法程序有了顯著的進(jìn)步,也是對(duì)司法模式變遷的一個(gè)重要加碼,這些都構(gòu)成了司法模式從糾問式到抗辯式轉(zhuǎn)型的重要環(huán)節(jié)。2001年底,最高法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》頒布,對(duì)民事訴訟的證據(jù)規(guī)則做了詳細(xì)規(guī)定,2002年,最高法院《關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》頒布,這些都體現(xiàn)了抗辯式司法模式的基本精神。相對(duì)而言,1998年底頒布的《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》因?yàn)槭苤朴凇缎淌略V訟法》,從而缺乏抗辯式應(yīng)有的律師權(quán)利,卻支持法官的官僚主義,這可以說是司法模式變革的一個(gè)分號(hào)——它離轉(zhuǎn)型結(jié)束的成熟狀態(tài)還有距離。司法文書格式的變革也體現(xiàn)了這一轉(zhuǎn)型:判決書羅列證據(jù)、質(zhì)證以及加強(qiáng)說理都是其明顯的表現(xiàn)。
從法律移植的角度看,中國在改革開放之前的司法模式,基本上是套用蘇聯(lián)模式,這與歐陸法之間存在某種親緣關(guān)系;
但是20世紀(jì)九十年代以來的司法改革,其中一個(gè)重要的潛在意識(shí)形態(tài)是對(duì)蘇聯(lián)模式的摒棄,其向英美模式的轉(zhuǎn)型實(shí)際上是擺脫蘇聯(lián)模式的一個(gè)選擇;
另外中國的法學(xué)家掌握的外文以英文為強(qiáng),而以歐陸語種為弱,以致大量地學(xué)習(xí)、效仿英美法,法學(xué)家在研究過程中偏向英美法也就變得順理成章,學(xué)界的這種狀況無疑影響到立法與司法的變遷。同時(shí),這種司法模式的變遷無疑也受到經(jīng)濟(jì)的影響,中國司法財(cái)政受制于地方行政,這是多年積弊,而糾問式司法模式對(duì)財(cái)政支持的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于抗辯式,因此,這種轉(zhuǎn)型也就給了司法部門以動(dòng)力——從糾問式到抗辯式的轉(zhuǎn)型從一定程度上可以較少地受制于經(jīng)濟(jì)壓力。
然而,這種轉(zhuǎn)型缺乏相關(guān)的制度支持,由此帶來一些弊病也是不可輕忽的,例如,它并沒有給律師增加相應(yīng)的權(quán)利,也沒有在法官的義務(wù)中增加對(duì)律師的支持分量,當(dāng)律師由于客觀原因陷于取證不能時(shí),法律并沒有對(duì)法官的不作為作出禁止性規(guī)定,因此抗辯式雖然減輕了法官的工作壓力,卻并沒有因此而在制度上相應(yīng)地支持當(dāng)事人;
它的另一個(gè)弊病則是增加當(dāng)事人的訴訟成本,但并不能保證公正;
最大的弊病則是上述兩個(gè)弊病所不可避免地導(dǎo)致了司法的難以統(tǒng)一。
如果將當(dāng)代司法改革嵌入百年中國西化思潮的演進(jìn)看,可以清晰地看到,在移植西方制度時(shí),無論官學(xué)兩界有一個(gè)約定俗成的基本心理,即完全不考慮中國古代的司法傳統(tǒng),因此在移植外來制度時(shí)常常是盲目的。歐陸模式基于邏格斯中心主義的法哲學(xué)基礎(chǔ),英美法則更多地基于經(jīng)驗(yàn)主義的法哲學(xué)基礎(chǔ),因此,歐陸法比英美法更具普世性,也就更具可移植性,再結(jié)合中國的糾問式司法傳統(tǒng),以歐陸法為主英美法為輔的借鑒模式本當(dāng)更為合理,也更易于成功。
二、司法禮儀的改革——法袍與法槌
2000年初,兩高與財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2000式審判服檢察服換裝試穿工作的通知》,法官袍正式開始進(jìn)入社會(huì)的視野,從最初的中級(jí)法院以上法院使用,到目前全國范圍的基層法院也逐漸開始使用;
2002年初,最高法院發(fā)布《人民法院法槌使用規(guī)定(試行)》的通知,法槌也開始進(jìn)入法庭。
按照上述關(guān)于法官袍的官方通知,換裝法官袍的原因是:“法官、檢察官戴肩章、大沿帽在外觀上近似軍警,人民群眾早有批評(píng)意見。為了體現(xiàn)中國法官和檢察官的公正形象,…人民法院審判人員開庭審理案件時(shí),逐步改著黑色法官袍。法官穿著法官袍象征著思想的成熟和獨(dú)立的判斷力,并表示始終遵循法律,對(duì)國家和社會(huì)的負(fù)責(zé)!
關(guān)于法槌,最高法院的通知規(guī)定,宣布開庭、繼續(xù)開庭、宣布休庭、閉庭、宣布判決、裁定應(yīng)當(dāng)使用法槌。妨害審判活動(dòng),擾亂法庭秩序的以及陳述與本案無關(guān)或者重復(fù)陳述的,以及法官認(rèn)為有必要使用法槌的其他情形,可以使用法槌。
這兩項(xiàng)司法禮儀的改革,看起來不是什么大事,但其內(nèi)在卻孕育著更大更重要的價(jià)值,曾經(jīng)一度引發(fā)社會(huì)廣泛的輿論熱潮。且不評(píng)價(jià)這一改革是不是成功,但至少表明了中央政府對(duì)司法禮儀的關(guān)注,已經(jīng)注意到禮儀背后的司法理念。正如原來的大蓋帽、肩章式的司法服裝,其所要顯示的司法理念是“無產(chǎn)階級(jí)專政”、“刀把子”,而法官袍、法槌則要顯示的是一種莊嚴(yán)、肅穆與公正、權(quán)威。
連帶著裝的改革,目前中國法院的設(shè)施也隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展獲得長(zhǎng)足進(jìn)展,但是各地的情況并不都是統(tǒng)一與足夠深思熟慮的。以絲織長(zhǎng)袍表示一種國家權(quán)威,這在中國數(shù)千年歷史上是常態(tài),作為禮義之邦的中國古人,在禮儀方面的注重可謂舉世無匹,然而近百年來,傳統(tǒng)的禮儀遭到了毀滅性打擊,各種莫明其妙的丑陋服裝(例如中山裝)曾經(jīng)一度各領(lǐng)風(fēng)騷多年,歷史上講究著裝的中國人近代以來一度穿得像小丑,這樣的狀況至今無法得到有效改變。目前的法官袍若與古代、近代中國的長(zhǎng)袍以及國外的法官袍相比,其中間紅布豎條的鈕扣位裝飾可以說完全是個(gè)畫蛇添足之舉,削弱了莊重感。各地豪華法院到處拔地而起,許多法院大樓處處透著暴發(fā)戶氣息,在設(shè)計(jì)風(fēng)格上與司法的神圣性和莊嚴(yán)性相匹配的卻很罕見。這樣的服裝和大樓,所反映的可能不僅僅是司法理念的問題,而更多的是透過司法禮儀反應(yīng)了時(shí)代精神文化的嚴(yán)重匱乏與混亂。從一定程度上說,司法禮儀的混亂也就意味著司法理念的混亂。
但無論如何,司法禮儀的改革畢竟邁出了很重要的一步,但愿這一步能夠給未來的司法禮儀帶來更清新而莊重的變革。
三、司法職業(yè)化改革——統(tǒng)一司法考試
2001年10月,兩高與司法部聯(lián)合發(fā)布《國家司法考試實(shí)施辦法(試行)》,其中第二條規(guī)定:“國家司法考試是國家統(tǒng)一組織的從事特定法律職業(yè)的資格考試。初任法官、初任檢察官和取得律師資格必須通過國家司法考試。”
司法考試制度脫胎于1986年開始的律師資格考試制度,但它與律師資格考試有著本質(zhì)區(qū)別,在2002年以前,進(jìn)入法院等司法機(jī)關(guān)的人不需要經(jīng)過特別的全國統(tǒng)考,只有律師職業(yè)才需要律考,它所導(dǎo)致的結(jié)果是多年下來,律師的法律職業(yè)水準(zhǔn)大大超過其他法律職業(yè),并且導(dǎo)致法治的不統(tǒng)一。而統(tǒng)一司法考試制度產(chǎn)生以后,一個(gè)法律職業(yè)共同體也就開始逐步形成,從一定意義說這是中國法治進(jìn)程中的頭等大事。
從目前司考的狀況看,學(xué)習(xí)法律的人越來越多,司考對(duì)許多人來講,已經(jīng)是一件關(guān)系到就業(yè)和事業(yè)的大事;
對(duì)國家而言,司考能夠提升法學(xué)教育水平,提高司法從業(yè)人員的職業(yè)水準(zhǔn),尤其是為逐步形成一個(gè)龐大而理性的法律職業(yè)群體,為有效地追求公正的司法實(shí)務(wù)打下一定基礎(chǔ),并且為社會(huì)公正的穩(wěn)定奠定部分基礎(chǔ)。
但是,司考在取得重大成就的同時(shí),可能也存在弊病,從出題的科學(xué)性到判卷的公正性以及考試判卷程序透明度等方面都需要進(jìn)一步完善。
四、死刑復(fù)核權(quán)收歸最高院
在古代,死刑復(fù)核權(quán)一直是歷代最高司法當(dāng)局的權(quán)力,體現(xiàn)仁政的錄囚制度便是皇帝親自審理犯人的常制。中國人自古講究慎死恤生,《尚書》中那句著名的“與其殺不辜,寧失不經(jīng)”(與其錯(cuò)殺無辜的人,寧可錯(cuò)放有罪的人)經(jīng)常被后代作為經(jīng)典的司法政策引用!抖迨贰返臍v代《刑法志》中大量記載了古代帝王慎殺少殺的司法政策,例如唐代貞觀六年(西元632年),唐太宗釋放了390名死刑犯(“親錄囚徒,閔死罪者三百九十人,縱之還家…悉原之!薄缎绿茣.刑法志》)可謂古今中外唯一的案例。因此,將死刑復(fù)核權(quán)收歸最高院是向一種寶貴傳統(tǒng)的回歸。
自2002年陜西董偉“槍下留人”案,到河北聶樹斌“冤殺”案、湖北佘祥林“殺妻”冤案,再到河南胥敬祥“搶劫”冤案,四年來,呼吁最高法院收回死刑復(fù)核權(quán)的聲音遍及各個(gè)角落。
2005年3月10日,肖揚(yáng)院長(zhǎng)聲稱最高法院將收回死刑復(fù)核權(quán)。2005年10月26日,最高法院頒布《人民法院第二個(gè)五年改革綱要》,其中提到:“…由最高人民法院統(tǒng)一行使死刑核準(zhǔn)權(quán),并制定死刑復(fù)核程序的司法解釋!
2006年10月31日,全國人大常委會(huì)修訂《法院組織法》,規(guī)定從2007年1月1日起,最高法院統(tǒng)一行使死刑復(fù)核權(quán)。這無疑是2006年最重大的事件,也是數(shù)年來朝野雙方在重大人權(quán)問題上良性互動(dòng)的典范。
在當(dāng)前刑罰人道主義的世界性浪潮中,最高院收歸死刑復(fù)核權(quán)可視為對(duì)此潮流的認(rèn)同。只是接下來的這一年,最高院關(guān)于死刑復(fù)核權(quán)的回歸還有大量事情要做。
結(jié)語:司法改革之路漫漫修遠(yuǎn)
要全面盤點(diǎn)迄今為止的司法改革之成果與不足,這樣的篇幅是不可能的,例如檢察院在司法制度中的地位問題、審級(jí)制度問題、司法財(cái)政問題、法官選拔制度的進(jìn)一步優(yōu)化問題、司法鑒定制度的改革問題、司法在整個(gè)國家政治生活中的地位問題、憲法的司法化問題、司法的制度環(huán)境、社會(huì)環(huán)境問題…等等,諸如此類,不遑多舉,幾乎每一個(gè)問題都是牽一發(fā)而動(dòng)全身的大問題。
1959年,法國天才導(dǎo)演戈達(dá)爾,以電影《筋疲力盡》開啟了法國新浪潮電影。他用動(dòng)蕩的鏡頭、跳接、省略、虛實(shí)互換、插入不相干內(nèi)容等多種手段,將各種電影元素和不同的藝術(shù)手法混雜在一起敘事,給觀眾帶來了全新的思想與視覺沖擊。當(dāng)代中國,正如戈達(dá)爾作品中的世界,在這個(gè)高速轉(zhuǎn)型的大時(shí)代,中國的制度與社會(huì)變遷面臨著諸多讓人欣喜或讓人沮喪、令人振奮或令人遺憾、令人感動(dòng)或令人憤怒…的現(xiàn)象,司法改革正是其中一環(huán),它不可能簡(jiǎn)單。
15年,也許是短暫的,但又是長(zhǎng)遠(yuǎn)未來的起點(diǎn),它似乎讓人看到稍縱即逝、似存非在的現(xiàn)實(shí)和未來。不管我們是否知道路在哪里,不管我們走的是陽關(guān)大道還是羊腸小路,在這條滿布荊棘的道路上行進(jìn),可以改變速度,可以調(diào)整步調(diào),甚至還可以重定方向,但不可能停止。
2007年1月14日于追遠(yuǎn)堂
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